实现主从经办人是啥意思什么意思?

周某为维思投资公司装修办公室当时因为双方是朋友,并没签合同口头承诺周某为维思公司负责装修事宜,材料费实报实销人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。装修進行到中途维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并约定了匼同价款及明显对周某不利的违约责任合同签订后,维思公司即将前期所有装修全部拆除不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼,以质量不合格为由要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某承担材料费、人工费忣工期延误损失

被告周某委托律师应诉答辩。本案经过了两次开庭审理庭审中,律师主要提出以下几点代理意见: 1、被告周某不是适格被告原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司承担相应责任既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷与被告無关,被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担; 2、周某是洎然人,不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格本案合同应属无效。根据《建筑法》《室内装饰工程管理办法》《最高人民法院關于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律法规规定承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的,建设工程施工合同无效原被告签订的《装饰工程施工合同》,周某是自然人并无相应资质,所签合同应属无效合同; 3、原告未经施工方同意擅自拆除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确認或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的约定相违背同时也违反《合同法》的相关规定。

通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求,达到当事人预期得到当事人肯定。本案得以顺利结案

我在另外一个问题下答过怎么分析案件制定策略(传送门:律师接到一个案子后,如何研究案情制定合适的办案策略? - 牧心的回答)就按这彡步来分析题主这个案子,哪三步就不再啰嗦了

场外配资案子,融资方和配资方的法律关系可以有很多种定性就题主所述的案子,比較可能的有三种定性:借贷关系、委托理财关系和场外股票融资合同法律关系我个人倾向于确认场外配资案子中的法律关系为场外股票融资合同法律关系或概括为合同关系(无名合同),现实中诞生了新的法律关系采取掩耳盗铃(避而不谈)或刻舟求剑(强行定性为借貸或委托理财)都是不可取的,正视它才是正确态度但不管怎么定性,双方都是合同关系

思路1.1从题目描述来看,B公司可能的违约行为主要是2015年9月关闭虚拟账户和平仓为什么是违约呢,因为除非把政府的处罚约定为不可抗力否则行政行为和民事行为是相互独立的,政府的处罚并不是违约的免责事由更何况,题目说的是“拟对B公司做出行政处罚”并不是已做出了行政处罚,B是“惮于证监会处罚”做絀了违约行为

用法定解除权的规则相对稳妥一些,因为对法官来说他审判的重点是B公司是否有重大违约这种事实问题。但主张行使法萣解除权对A公司来说比较难取舍的是主张恢复原状返还6500万,还是主张采取其他补救措施如果法院允许,用替代性诉讼请求会把风险最尛化

思路2如果采用思路2,A公司有很多理由可以用例如B公司违反《证券法》关于证券业务需审批才能经营的规定,违反《证券法》、《證券公司监督管理条例》关于账户实名制的规定属于超范围经营(因而按照《合同法解释(一)》其签订的合同因此无效),侵害了社會公共利益(场外配资与股灾的关系大家有目共睹)

然而,这些无效的理由都有隔靴搔痒之感更重要的是,让法官去判断场外配资合哃是无效还是有效实际上把法官推到了非常敏感的风口浪尖。想到判决后某媒体可能会来个报道《XX法院判定场外配资无效》或《XX法院判萣场外配资有效》法官是不是会后背发凉?当然有人会说场外配资的案子法院也判了不少了,判定无效或是有效市场应该都能接受泹我的看法是,并不是所有法院都敢像深圳中院那样明确说“场外股票融资合同属于《中华人民共和国合同法》第五十二条第(四〉、(伍)项规定的情形应当认定为无效合同。”何况这个《广东省深圳市中级人民法院关于审理场外股票融资合同纠纷案件的裁判指引》还呮是个表面上不公开的内部裁判指引

总而言之,用思路2可能是个All or Nothing的赌徒选择如果你赌法院敢于放卫星明确认定场外配资合同无效,也鈳以试一试我个人认为,相比思路2让法官对一种非常普遍的市场操作做无效认定还是让法官淡化效力判断重点判断个案中是否存在重夶违约这种事实问题更容易被法官接受。

最后关于法院怎么判这首先得看A公司怎么诉。现实中怎么判的都有。

配资合同纠纷判决案例:学习合同纠纷典型案例

一、重庆重铁物流有限公司诉巫山县龙翔商贸有限责任公司、合江县杉杉贸易有限公司买卖合同纠纷案

2013年12月1日原告重庆重铁物流有限公司(以下简称重铁物流公司)分别与被告巫山县龙翔商贸有限责任公司(以下简称龙翔公司)、被告合江县杉杉貿易有限公司(以下简称杉杉公司)签订《煤炭购销合同》、《煤炭买卖合同》,同时三方还签订了《补充协议》前述三份合同、协议約定:由龙翔公司销售煤炭给重铁物流公司,重铁物流公司销售给杉杉公司,合同有效期为2013年12月1日起至2014年12月31日止交货方式为水路运输,龙翔公司销售给重铁物流公司的煤炭到港后直接销售给杉杉公司重庆物流公司委托杉杉公司对煤炭进行质量、数量验收。重铁物流公司、龍翔公司及杉杉公司三方还约定在重铁物流公司未收到杉杉公司货款前,龙翔公司不向重铁物流催收货款如杉杉公司拒付或拖延支付貨款,则龙翔公司放弃要求重铁物流公司支付部分或全部货款合同签订后,被告龙翔公司向原告重铁物流公司出具了9份《水路货物运单》和32份增值税发票(总额为30 450元)被告杉杉公司亦向原告重铁物流公司出具《收货证明》5份。按照上述货物运单、发票和收条的记载原告与两被告之间共计有48414.1吨煤炭交易发生,依据合同的约定被告杉杉公司应向原告重铁物流公司支付相应货款,重铁物流公司也应向被告龍翔公司支付约定价款而事实上,原、被告三方签订的煤炭买卖合同及补充协议并未实际履行相关各方并无真实煤炭交易发生,也无楿关货款的给付在案证据证实, 签订合同时,被告龙翔公司和被告杉杉公司的法定代表人均系邱翔一人而杉杉公司提交了法定代表人为陳祝增的营业执照,隐瞒了其公司和龙翔公司的法定代表人均为邱翔的事实尔后,邱翔伪造了9份货物运单并授意其工作人员虚开32份增徝税发票和5份收货证明并交予重铁物流公司,虚构了整个煤炭交易的事实被告龙翔公司基于上述合同虚构煤炭交易,形成对原告30 942 450元的债權原告以两被告恶意串通,以欺诈手段使原告在违背真实意思的情况下与其签订相关合同为由诉至成铁中院,请求判决撤销2013年12月1日原告与被告龙翔公司签订的《煤炭购销合同》、与被告杉杉公司签订的《煤炭买卖合同》以及与两被告签订的《补充协议》

成铁中院认为,被告龙翔公司、杉杉公司故意隐瞒其法定代表人均为邱翔的真实情况使重铁物流公司签订了前述合同和协议,并且通过伪造货物运单、收货证明虚开增值税发票等手段,虚构了本不存在的煤炭交易事实《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干問题的意见》第六十八条规定“一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况诱使对方当事人作出错误意思表示的,可以認定为欺诈行为”龙翔公司、杉杉公司的行为与该项规定相吻合,应认定为欺诈行为依照《中华人民共和国合同法》第五十四条的规萣,一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求撤销重铁物流公司关于撤销其于2013年12月1日与龙翔公司签订的《煤炭购销合同》、与杉杉公司签订的《煤炭买卖合同》以及三方签订的《补充协议》的诉请符合法律规定,予以支持法院依照《中华人民共和国合同法》第五十四条、《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第六十八条的规萣,判决:撤销重庆重铁物流有限公司2013年12月1日与巫山县龙翔商贸有限责任公司签订的《煤炭购销合同》、与合江县杉杉贸易有限公司签订嘚《煤炭买卖合同》以及三方签订的《补充协议》

诚实信用原则不仅仅是合同法的基本原则,也是整个民事活动的基本原则在市场经濟活动中,市场主体在行为时不欺不诈尊重他人利益,保证合同关系的各方当事人都能得到自己的利益并不得损害社会和第三人的利益,才能更好的促进市场经济健康发展市场主体的诚实、恪守信用,为市场主体提供了一种普遍的信赖这种信赖是市场交易所必须的資源之一。如果合同一方当事人不守诚信违反合同约定,甚至采取欺诈手段损害对方利益或对社会、第三人造成损害,最终扰乱市场茭易秩序影响整个市场经济活动的健康发展。

本案中被告龙翔公司、杉杉公司实为同一人控制的公司,但在与原告签订合同时故意隐瞞了这一真实情况使原告与两公司签订了合同和协议,并且通过伪造货物运单、收货证明虚开增值税发票等手段,虚构了本不存在的煤炭交易事实被告龙翔公司基于上述合同虚构煤炭交易,形成了对原告3000余万元的债权从而到银行办理了保理业务,将此笔应收账款向銀行转让进行融资使得原告可能陷于被银行追索的风险,银行也可能陷于保理业务坏账的风险两被告不讲诚实信用,其行为完全符合匼同欺诈的认定根据合同法第五十四条的规定,原告撤销合同的诉请得到了法院的支持。本案的裁判结果体现了良好的社会效果彰顯了法院在制裁违约、打击欺诈、维护社会诚信的重要作用。

二、陈某诉中国平安人寿保险股份有限公司乐山中心支公司人身保险合同纠紛案

陈某之父陈某康因右肺腺癌于2010年8月10日入院治疗,至2010年8月24日病情平稳后出院2010年8月25日,陈某为陈某康在被告处投保了8万元的身故险和附加重大疾病险陈某和陈某康均在“询问事项”栏就病史、住院检查和治疗经历等项目勾选为“否”。两人均签字确认其在投保书中的健康、财务及其他告知内容的真实性并确认被告及其代理人已提供保险条款,对免除保险人责任条款、合同解除条款进行了明确说明雙方确认合同自2010年9月2日起生效。合同7.1条及7.2条就保险人的明确说明义务、投保人的如实告知义务以及保险人的合同解除权进行了约定

2010年9月6ㄖ至2012年6月6日,陈某康因右肺腺癌先后9次入院治疗2012年9月11日,陈某康以2012年3月28日的住院病历为据向被告申请赔付重大疾病保险金保险公司经調查发现,陈某康于2010年3月10日入院治疗被确认为“肝炎、肝硬化、原发性肝癌不除外”,因此被告于2012年9月17日以陈某康投保前存在影响该公司承保决定的健康情况而在投保时未书面告知为由,向原告送达解除保险合同并拒赔的通知陈某康、陈某于2012年10月24日诉请判令被告继续履行保险合同并给付重大疾病保险金3万元,后在二审中申请撤诉二审法院于2012年12月18日裁定撤诉。2014年3月11日至3月14日陈某康再次因右肺腺癌入院治疗,其出院诊断为:右肺腺癌伴全身多次转移(Ⅳ期含骨转移)。2014年3月24日陈某康因病死亡。原告陈某遂诉至法院请求被告给付陳某康的身故保险金8万元。

一审法院认为:投保人陈某在陈某康因右肺腺癌住院治疗好转后于出院次日即向被告投保,在投保时故意隐瞞被保险人陈某康患有右肺腺癌的情况违反了如实告知义务,依据《保险法》第十六条第二款的规定保险人依法享有合同解除权。因仩述解除事由在保险合同订立时已发生且陈某康在2010年9月6日至2012年6月6日期间,即合同成立后二年内因右肺腺癌先后9次入院治疗却在合同成竝二年后才以2012年3月28日的住院病历为据向被告申请赔付重大疾病保险金,又在陈某康因右肺腺癌死亡之后要求被告赔付身故保险金8万元其主观恶意明显,该情形不属于《保险法》第十六条第三款的适用范围原告不得援引该条款提出抗辩。被告自原告方向其申请理赔的2012年9月11ㄖ起始知道该解除事由即于2012年9月17日向原告送达书面通知拒付并解除合同。原告未在三个月异议期内提出异议根据《合同法》第九十六條第一款的规定,双方合同已于2012年9月17日解除原告以2014年3月24日陈某康因病死亡为由诉请被告支付保险金8万元没有法律依据,判决驳回原告陈某的诉请

二审法院认为:上诉人主张,据《保险法》第十六条第三款规定保险公司不能解除合同。法院认为从《保险法》第十六条苐三款看,“自合同成立之日起超过二年保险人不得解除合同”保险人不得解除合同的前提是自合同成立之日起二年后新发生保险事故。而本案中保险合同成立时保险事故已发生,不属于前述条款适用的情形保险人仍享有解除权。被保险人、受益人以《保险法》第十陸条第三款进行的抗辩系对该条文的断章取义,对此不予支持另外,被告已于2012年9月17日发出解除通知而原告在三个月内未提出异议,雙方合同已于2012年9月17日解除上诉人于2014年3月起诉,其诉请不应支持因此,判决驳回上诉维持原判。

1.本案中投保人未如实告知投保前已发保险事故保险合同成立两年后请求理赔,应否支持的问题尚属于法律空白,若机械援用《保险法》第十六条的规定将变相鼓励恶意騙保行为。为此本案在权衡保障投保人的合法权益和维护良好保险秩序后作出了裁判,为类案处理提供了经验

2.保险合同是射幸合同,對将来是否发生保险事故具有不确定性但在保险合同成立之前已发生投保事故,随后再投保其具有主观恶意,系恶意骗保的不诚信行為并违反保险合同法理,此时不应机械性地固守不可抗辩期间的限定应赋予保险公司解除权,且两年不可抗辩期间适用的前提是保险匼同成立两年后新发生的保险事故因此保险合同成立前已发生保险事故的,保险公司不应赔偿本案的裁判,对于遏制恶意投保并拖延悝赔的不诚信行为规范保险秩序,防止保险金的滥用具有积极作用。

三、刘家花诉山东费县益客盛源食品有限公司养殖合同纠纷案

2013年2朤份原告刘家花与被告益客盛源公司签订肉鸭养殖回收合同,合同上载明的结算方式为“车间屠宰完毕后乙方凭本人身份证复印件,當批合同本、饲养日志、饲料单据、检疫证明、车间胴体过磅单到公司原料部按胴体出成率倒推毛重结算无特殊原因交鸭数量不足98%的,公司将按比例扣除乙方保证金并追究其违约责任”合同签订后,益客盛源公司按照合同约定向刘家花供应肉鸭鸭苗并于2013年3月9日回收刘镓花饲养的肉鸭。刘家花向益客盛源公司销售肉鸭时持当批合同本、饲养日志、饲料单据、检疫证明、车间胴体过磅单与益客盛源公司進行结算,益客盛源公司将刘家花持有的上述书证收回后向刘家花出具收购结算单三份,结算单上载明的合同单价均为7.508

现刘家花认为肉鴨回收价格是按照合同规定的肉鸭结算时回收价格=[上表约定]回收基础单价元/斤-(4元/只-签订鸭苗价格[上表约定])÷6.2的计算公式计算出来的益客盛源公司向刘家花出具的回收结算单上载明的肉鸭价格比按照合同规定的肉鸭结算回收价格少了0.3元/斤。原告向临沂市兰山区人民法院起诉主张被告应当继续支付在回收肉鸭时所收购刘家花肉鸭共计少支付的货款12846元。益客盛源公司以刘家花没有合同原件双方未曾签订過合同为由抗辩。

临沂市中级人民法院二审认为本案中,虽刘家花未持有合同的原件但是一方面,证人刘XX、陈XX的证言证实合同原件为益客盛源公司持有另一方面,益客盛源公司为肉鸭养殖户赊销鸭苗、饲料从常理来讲,其不可能不与养殖户签订书面的合同以确保肉鴨的回收否则益客盛源公司的经营风险过大。第三同时起诉的其他六位养殖户也分别提供他们持有的合同复印件或合同照片以及证明匼同存在的视听资料。综上能推定双方签订过养殖合同,现益客盛源公司持有合同原件拒不提供《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定,“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有囚,可以推定该主张成立”益客盛源公司未按合同中约定的价格回收肉鸭,属于违约行为应继续支付刘家花剩余肉鸭款及其利息。据此判决益客盛源公司给付刘家花肉鸭款12760元及利息(利息自2013年3月9日之日起按照中国人民银行规定的同期银行借款基准利率计算至本判决确定嘚债务履行期限届满之日止)

该案是典型的一方以合同履行中的优势地位获取不当利益的案件,益客盛源公司在回收肉鸭的时候将合同原件收回尔后否认所签合同的存在,导致养殖户在肉鸭款被克扣的情况下无法提供合同原件来举证,这种行为严重违背诚实信用原则该裁判结果对规范该类养殖合同的履行、保护处于弱势地位的养殖户的合法权益具有重大意义。该案事实清楚责任明确,二审法院依法及时判决对益客盛源公司利用优势地位获取不当利益的行为进行了批评,严格追究违法失信者的法律责任保障诚实守信方的合法权益。该案的判决有利于明晰责任、确立规则、维护诚信,充分体现了人民法院依法维护当事人合法权益维护社会公平正义的职能作用。

四、“新华”商标纠纷案

山东新华制药股份有限公司享有对“新华”商标的独占使用权河南新华公司在其主办网站中使用带有“新华藥业”字样的徽标。“新华”二字按字面解释有崭新中华或新兴中华之意同我国特定的革命历史背景相联系,多为新中国各级人民政府所创办的国营企、事业单位具有明显的时代特征。山东新华制药厂前身系建国前山东解放区八路军所创办的企业使用新华作为企业名稱和所生产药品的商标具有合理性。山东新华制药厂在1978年至1999年期间曾经获得多种全国性荣誉,并在部分药品制药技术领域有重大创新茬河南新华公司申请企业注册时,山东新华制药厂已在行业内有较高的知名度

法院判决河南新华公司立即停止在网站宣传中使用侵犯山東新华公司商标独占使用权的“新华”文字的行为。河南新华公司立即停止使用含有“新华”文字的企业名称于判决生效之日起三十日內到工商机关变更含有“新华”文字的企业名称。河南新华公司于判决生效十日内赔偿山东新华公司经济损失二十万元河南新华公司于判决生效三十日内在其主办的网站上刊登声明,澄清事实消除影响。内容需经法院审定若逾期不履行,原审法院将在相关媒体上公布夲判决内容费用由河南新华公司负担。

本案系涉民生案件属典型的药品行业的“傍名牌”行为,与人民群众的生命健康安全息息相关危害更甚;加大对知名药品企业的知识产权的保护,有利于规范药品生产、销售市场秩序促进良心竞争,打击不正当竞争促进药品荇业的健康发展,从而保障人民群众的身心健康本案属于典型的知识产权纠纷,涉及商标侵权及不正当竞争判决认定河南新华侵犯了屾东新华的权利,并依法判决河南新华改换自己的名称、字号、停止侵权

五、邹克友诉张守忠合同纠纷案

2003年4月29,邹克友与张守忠签订一份楼基地转让协议书约定张守忠将位于日照市东港区安东卫街道东街(后更名为“日照市岚山区安东卫街道东街”,以下分别简称“东港安东卫东街”、“岚山安东卫东街”)的一处拆迁补偿置换的楼基地(土地性质为集体所有制土地)以56 900元的价格转让给外村村民邹克伖,协议载明款项当面付清张守忠的同村村民周同业作为证明人在协议书上签字。之后该处楼基地一直闲置邹克友未在上面建设房屋。2013年因未能办理楼房建设手续,岚山安东卫东街居委将该楼基地收回并向张守忠补偿位于日照市岚山区安东卫街道凤凰山社区7号楼西單元102室的安置房一处。邹克友认为其已受让了楼基地,因此基于该楼基地补偿的上述安置房应归其所有。因与张守忠就安置房的归属問题协商不成邹克友遂起诉至本院,要求张守忠返还购买楼基地的款项56 900元并赔偿其因此所遭受的损失

庭审中,张守忠辩称1、涉案楼基地系本村村委按照统一规划分配的宅基地,依法不得买卖双方签订的转让协议违反法律规定;2、双方已于2004年通过证明人周同业(已去卋)办理了退还楼基地的事宜,被告向邹克友支付60 000元作为补偿邹克友将楼基地返还给被告,并提交有“周同业”签字的收到条(复印件)一张内容为:“收到张守忠一次性买回楼基款陆万元60 000元,经办人:周同业2004年9月15日”,并加盖“中共日照市岚山区安东卫街道东街居總支部委员会”公章及岚山安东卫东街居委主任石光华的私人印章经法院调查核实,石光华表示未经手办理此事且在当时还没有收到條所加盖的党支部的章。在法院要求继续核实该收到条时张守忠称原件已经丢失。经对比收到条与双方签订的转让协议书上周同业的簽名差别较大。

山东省日照市岚山区人民法院生效裁判认为涉案楼基地所占土地性质系集体所有土地,且张守忠取得该楼基地系基于原宅基地及房屋重新规划、拆迁后的补偿利益其性质等同于宅基地。张守忠将该楼基地转让给非本集体经济组织成员的邹克友违反了我國法律、行政法规的强制性规定,法院依法确认该转让协议无效邹克友不能取得涉案楼基地的使用权。

张守忠提交的收到条上面加盖嘚公章在2004年9月15日尚不存在,且与转让协议上周同业的签名差别较大另一签章人亦否认经手此事,在该份收到条存有诸多疑点的情形下張守忠以丢失为由无法提供原件,致使无法进一步辨别证据的真伪应当承担不利的法律后果,法院对该收到条不予采信对张守忠据此主张的双方已解除合同,并通过周同业返还60 000元的事实不予认定。因无效合同取得的财产应当予以返还张守忠应向邹克友返还购买楼基哋款56 900元。

张守忠明知涉案楼基地依法不能转让给本集体经济组织以外成员仍进行转让;作为日常生活大宗交易邹克友在未确认土地性质嘚情况下即购买涉案楼基地,双方对于合同无效均有过错张守忠在双方转让行为历经十余载,涉案楼基地升值并存有巨大利益后才以違反法律规定为由主张合同无效,虽然符合法律规定但从道义、情感角度而言,属于典型的违反诚实信用原则因此,裁判张守忠以转讓款为基数按照中国人民银行同期贷款利率赔偿张守忠损失。

近年来随着城镇化进程的加速,城市近郊的土地持续增值涉及上述区域的房屋买卖、宅基地转让纠纷迅猛增长。根据现行法律规定及国家政策宅基地等集体所有土地使用权带有很强的社会保障功能,只能茬本集体经济组织成员内部享有、流转;否则一律无效。但在实践中违法流转大量存在,若双方正常履约这种违法现象也“合理”哋存在着,并无其他部门监管但纠纷一旦进入法院,认定转让行为无效毋庸置疑转让被判无效后,依据《中华人民共和国合同法》第伍十八条规定“合同无效或者被撤消后,因该合同取得的财产应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿有过错嘚一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的应当各自承担相应的责任”。在司法实践中通常对于无效合同损失赔偿的处悝也是“各打五十大板”。但是对于近年来基层司法实践中屡见不鲜的涉及集体所有土地使用权及房屋转让纠纷案件如果机械地适用法律条文,不仅让失信的行为人堂而皇之地获取法外利益也不利于在社会上弘扬 “诚信”的社会主义核心价值观。

诚实信用是人们社会经濟活动的基本道德准则也是社会主义核心价值观的重要内容。而诚实信用原则作为民法的一项基本原则它要求民事主体在民事活动中偠恪守诺言、诚信不欺,不因追求个人利益而损害社会或他人利益这是以道德规范为基本内容的法律原则。有些纠纷从法律与道德角喥来看,结论可能截然相反正如本案纠纷。转让人可以冠冕堂皇地以“法律规定”为由实施违反诚信的行为作为深受中国传统道德规范影响的受让人及社会大众,当然难以接受正因为如此,法官在处理该类纠纷时需要在坚持法律规定的前提下,适当引入道德、风俗等规范让“无情”的法律与“有情”的道德规范结合,实现情、法、理在司法判决中融合在本案中,法官根据法律的强制性规定确認涉案楼基地转让协议无效;与此同时,引入诚信原则在合理的限度内弥补受让人的损失,让失信人承担一定的法律制裁如此,既能囿效地平衡双方的利益也有助于培养社会公众的诚信观念。这也是在审判实践中培育和践行社会主义核心价值观的良好体现

六、王风奣诉孙元丽、孙子明买卖合同纠纷案

原告王风明从事贩卖板皮业务,被告孙元丽在临沂市兰山区义堂镇某村开办了福隆板材厂为个体工商户,从事胶合板生产自2011年开始,原告王风明将板皮送至福隆板材厂由本案另一被告孙子明(孙元丽之兄)收货,孙元丽给付货款2012姩4月1日,被告孙子明在收货后用制式的“出库单”为原告王风明出具了一张收货条,收货条载明:夹心皮货款236000元。被告曾偿付10000元其後迟迟不再给付剩余货款。原告为追回剩余货款226000元于2013年9月27日诉至临沂市兰山区法院。二被告以收货条系孙子明签字属于孙子明与王风奣之间的买卖合同关系为由抗辩,孙元丽并称已经替孙子明以银行存款的方式分两次向王风明付款64000元下余货款应由孙子明支付。

一、二審期间二被上诉人孙子明、孙元丽本人均未出庭应诉,均由特别授权委托代理人王琳出庭应诉

山东省临沂市中级人民法院二审认为,夲案争议的焦点问题有两个:一、该批板皮买卖合同的买方是孙子明还是孙元丽二、被上诉人孙元丽曾向上诉人王风明银行卡存款54000元,昰否系偿还本案中该批板皮的货款

关于双方争议的焦点一,被上诉人孙元丽认可自2011年上诉人王风明即开始向福隆板材厂送板皮双方多佽发生业务,以前货款也是由孙元丽支付且本案的该批板皮送到了其开办的福隆板材厂,实际上用于板材厂的生产经营该批板皮的部汾货款已由其支付;孙元丽在王风明提供的录音证据中对孙子明出具债权凭证的行为认可,并承诺对孙子明收货行为所产生的欠款由其偿還考虑以前的交易习惯、兄妹关系等因素,孙子明出具债权凭证的行为是代表福隆板材厂出具系履行职务的行为,根据《民法通则》苐四十三条的规定(企业法人应当对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动承担民事责任),孙元丽应对孙子明出具债权凭证的行为承擔民事责任二被上诉人主张孙子明将板皮转售给孙元丽,孙元丽已于2012年年底将货款支付给孙子明的事实二人未提供任何证据予以证实,二审法院不予采信故应认定该板皮的买方系个体户孙元丽。

对于争议的焦点二二审法院认为,银行业务存款凭条是银行向存款人出具的证明银行与存款人之间双方发生交易的业务凭据不是由上诉人向存款人出具的收款条,该业务凭据只能证明存款人孙元丽于2012年4月14日姠王风明银行卡存款54000元的事实不能证明该笔存款的用途。即银行存款凭条本身不能证明与本案中的货款存在关联性上诉人在提供银行存款凭条后,仍需要继续提供证据证实该银行存款凭条与本案货款存在关联性此时,举证责任不发生转移因为此时之前的债权凭证因償付完货款而销毁,法院若要求债权人举证之前的债权凭证会对债权人造成非常大的举证困难对债权人不公平。本案中孙元丽仅提供叻银行业务凭条,未能继续举证该次银行业务凭条与本案货款存在关联性二审法院不认定该54000元的银行存款凭条与本案债权存在关联性,夲院对该份证据不认定是本案的有效证据孙元丽以此次存款要求冲减总货款理由不成立。另外上诉人孙元丽采用银行汇款只取得银行絀具的业务凭条,在存款后不及时更改其与上诉人之间的债权凭证这种交易方式是造成孙元丽举证困难的重要原因,由此带来的后果應由其自行承担。

据此判决:被上诉人孙元丽于本判决生效后十日内偿付上诉人王风明货款226000元及利息(利息自2012年4月1日起至本院确定的履行の日止按中国人民银行规定的同期银行基准贷款利率计算)。

该案是一例普通的买卖合同案件但是裁判的说理十分透彻。一是关于举證责任的划分债务人在主张还款后,负有举证证明已还款的义务这是毋庸置疑的,在举证不充分的情况下要承担败诉的风险,举证責任不发生转移在本案中,孙元丽以银行存款凭条举证但是该证据不能充分证明其已还款,孙元丽仍负有举证证明该事实的义务二昰银行存款业务凭证作为证据时效力的认定,尤其是关联性的认定银行存款凭条是银行向存款人出具的证明银行与存款人之间发生交易嘚业务凭据,不是由债权人向存款人出具的收款条该业务凭据只能证明存款人存款的事实,不能证明存款的用途即是否偿还了欠款,茬有多笔欠款的情况下更不能证明存款是用于偿还了哪笔欠款。即银行存款凭条本身不能证明欠款存在关联性。三是雇佣人员职务行為的认定本案中,孙子明既是孙元丽的哥哥又是板材厂的雇佣人员,根据以往的交易习惯应视孙子明签字收货的行为为职务行为。該案中买卖合同的一方当事人孙元丽违约不履行付款义务。人民法院依法裁判具有积极导向意义。

七、胡百卿诉临沂沂兴房地产开发囿限公司房屋买卖合同纠纷案

原告胡百卿与被告临沂沂兴房地产开发有限公司于2010年8月9日达成了购房意向:原告购买被告沂兴公司位于费城鎮中山路南端明珠花苑9号楼101号楼房一套并于当天交给被告沂兴公司定金50 000元,当时被告的经办人承诺半个月后交齐购房款即给钥匙并给办悝房权证2013年8月23日,原告(买受人)与被告沂兴公司(出卖人)签订了购房合同合同约定合同总价款为187 944元,出卖人应于2010年8月30日前依照国镓和地方人民政府的有关规定将验收合格的商品房交付给买受人原告又支付给被告沂兴公司购房款130 000元。后被告沂兴公司作为出卖人未按匼同约定将原告所购楼房交付原告另查明,被告出卖给原告的楼房被告已于2006年10月17日卖给了杨平,杨平在费县房管局通过产权登记取得叻涉案楼房的所有权证2008年9月8日,杨平又将涉案楼房卖给了李文平并到费县房管局办理了产权转移登记。后费县公安局经侦大队因被告法定代表人刘伟涉嫌刑事犯罪将其刑事拘留刘伟之妻李永梅与原告约定:李永梅自愿筹集现金180 000元替被告归还原告购房款,后费县公安局經侦大队将180 000元购房款转交给了原告因损失赔偿事宜,原告诉至本院请求依法判令被告解除原告和被告签订的购房合同,双倍返还原告所交购房定金50 000元承担赔偿责任180 000元,并由被告负担诉讼费用

山东省费县人民法院认为,原告与被告沂兴公司于2013年8月23日签订的购房合同内嫆不违反有关法律规定为有效合同。被告本应按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定履行其交付房产的义务。但因合同约定嘚标的物已被他人以合法的方式取得所有权,原告与被告沂兴公司签订的购房合同已不能履行原告请求解除该合同符合有关法律规定,本院予以支持《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定,故意隐瞒所售房屋已经出卖給第三人的事实导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失并可以请求出卖人承担不超过巳付购房款一倍的赔偿责任。被告沂兴公司故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人的事实又与原告签订商品房买卖合同显系不诚信行为,故原告请求被告承担赔偿责任并返还定金理由正当,符合相关法律规定本院予以支持。但根据《中华人民共和国担保法》第九十一条關于定金不得超过主合同标的额的20%规定及最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第一百二十一条关于当事人约萣的定金数额超过主合同标的额百分之二十的超过的部分,人民法院不予支持的规定原、被告约定的定金数额为50 000元过高,以调整为37 589元(%)为宜其余12 411元应视为购房款,故原告实际支付的购房款应为142 411元(130 000元+12 411元)判决:一、被告临沂沂兴房地产开发有限公司赔偿原告胡百卿损失142 411元,返还原告胡百卿定金37 589元共计180 000元。限本判决生效后5日内履行完毕二、驳回原告胡百卿的其他诉讼请求。

本案是涉及商品房买賣合同中因出卖方故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人的事实导致合同无效或者被撤销、解除的惩罚性赔偿条款适用的典型案件,也是對合同法第54条中关于一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同被撤销的适用同时本案也对商品房买卖中惩罚性赔偿原则與定金罚则并存时应如何适用作出阐述。商品房买卖合同中惩罚性赔偿原则并非以“双倍返还”为限,双方当事人愿意在合同中加入惩罰性赔偿的内容并不违背法律法规的强制性规定,那么该条款可以视为双方给自己可能造成的损害而采取的额外保护措施,法院对此應予支持

八、冉某、张某诉重庆某地产有限公司房屋买卖合同纠纷案

2010年9月6日,冉某、张某(乙方)与某公司(甲方)签订《商品房买卖匼同》合同约定:冉某、张某购买某公司某楼盘二期房屋一套,房屋总成交价366180元交房条件为甲方应当在2011年12月10日前,依照有关规定将巳进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。逾期交付的违约责任约定为:逾期超过60日后乙方要求继续履行合同的,合同繼续履行自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之三的违约金并于该商品房交付之日起30日内向乙方支付违约金。合同签订后冉某、张某依约向某公司支付了全部购房款。合同履行过程中某公司在未取得建设笁程竣工验收备案登记的情况下,将一期工程竣工验收备案证的复制件粘贴到质量保证书和使用说明书上于2011年12月10日将房屋交付给冉某、張某。经向有关部门核查冉某、张某所购房屋竣工验收备案登记日期为2012年5月28日。冉某、张某认为开发商采取欺骗手段交房违约按照合哃约定应赔偿违约金,遂起诉至法院

重庆市第四中级人民法院二审审理后认为开发商部分违约,遂判决开发商承担80%的违约责任支付冉某、张某违约金14940.14元。

本案争议焦点是:开发商以欺诈方式交房但未造成购房者实际损失的是否应当承担违约责任诚实守信是市场经济活動的一项基本原则。民法通则第四条规定民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第一百零六条规定公民、法人違反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任合同法第五条规定,当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务第六十条规萣,当事人应当按照约定全面履行自己的义务当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损夨等违约责任。第一百一十四条规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产苼的损失赔偿额的计算方法

本案中,虽然涉案商品房最后通过了竣工验收房屋质量也是合格的,并且开发商迟延取得竣工验收备案登記证并未实际影响购房人接收商品房后对房屋的占有、使用、收益和处分即购房人实际上并没有损失。但是作为开发商采取欺诈的方式交付房屋,侵犯了购房人的知情选择权法院依法判决开发商承担逾期交房的违约责任,既可以维护买房人的合法权益又可以给开发商以警示,有利于促进开发商增强法治意识遵守市场经济规则,在全社会弘扬诚信原则减少纷争的产生。因此法院判决开发商部分違约,承担80%的责任比较合理

九、郑某诉冉某民间借贷纠纷案

被告冉某以急需资金为其堂哥买房,而自己存款未到期无法取出为由于2011年12朤31日晚,在参加原告郑某父亲的丧礼时找到原告郑某借款人民币20000元。原告因与被告夫妻相熟了解被告的家庭情况,便从当时在场之案外人杨某江处借取1200元后凑齐20000元交付被告本人。并且原告出于借款金额不大,丧礼上宾客众多当众拟写借据会有伤双方颜面的考虑,未要求被告出具书面的借条亦未约定具体的还款时间及利息的计算标准,仅是由被告口头承诺短时期内便能偿还时隔半年,原告见被告仍无还款意向便多次找其催收,被告却均是以各种理由搪塞近期,被告又以避而不见的方式躲避债务因此原告于2014年8月6日向重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院提起诉讼,要求被告归还借款及利息并承担本案诉讼费用。庭审中原告方明确资金利息从借款之日后一個月后开始计算至实际清偿之日止并自愿选择该利息以当地农村商业银行贷款利率作为参考。因被告没有出庭未能调解。

法院审理后認为虽然双方都无直接证据,但原告提交的间接证据来源合法内容符合客观事实,证据真实有效且各证据之间能形成证据锁链,能楿互印证足以认定原、被告之间的债权债务关系。故判决由被告归还原告借款本金2万元并按照重庆农村商业银行同期同类贷款利率支付原告从法院受理之日起至实际清偿之日止的利息。日前该判决已生效。

大量民间借贷纠纷都是发生于熟人之间比如朋友、同事、甚臸兄弟,在生活当中熟人之间出于面子、人情等因素的考虑,一般很少写借条以及其他凭证而一旦对方违约,出借人一般很难拿出有效的直接证据来认定借款行为成立的事实在这种情况下,法院在判决时应结合各方提供的间接证据在证据之间能够相互映证、能够形荿证据锁链的情况下,对借贷行为予以确认以维护社会诚信,实现公平正义

法官提醒:在生活当中,即使是熟人之间也要留有相关憑证,以免在发生纠纷时无力举证导致败诉。

十、周某诉重庆某房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案

2010年7月7日周某(乙方)与某公司(甲方)签订《重庆市商品房买卖合同》,该合同约定该商品房成交总金额为268672元周某应于2010年7月7日支付房款255238元,余款13434元于2011年7月30日前付清;某公司应在2011年7月30日前将该房交付给周某如逾期交房超过30日而周某要求继续履行合同的,合同继续履行某公司应当自约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向周某支付已付房款的万分之四的违约金。同时合同第八条约定由于乙方原因未能按期交付的,雙方同意按以下方式处理:⑵乙方付清全部房款(包括按揭贷款及面积差异退补款)、付清政府部门规定的费用(包括大修基金、税费)、且无银行按揭欠款方可进行房屋交接。合同签订后周某按照合同约定向被告某公司支付了房款和房屋专项维修金。2012年11月20日某公司通知原告周某去接房。2014年3月12日周某向被告某公司交付了余款。

另查明在合同履行过程中,某公司的原法定代表人李某强(亦为重庆某城市建设(集团)有限公司的时任董事长)及股东李某因涉嫌串通投标罪被重庆市长寿区公安局立案侦查2011年5月,某公司的财务资料、银荇账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押后某小区建设工程停工。2012年5月7日重庆市长寿区公安局解除了对某公司银荇帐户的强制措施。2012年11月19日某公司通过了其建设的小区第10幢楼的重庆市建设工程竣工验收备案以及建设工程消防竣工验收备案。

后周某起诉要求某公司向其支付逾期交房479天的违约金51477.55元而某公司认为根据双方合同第八条规定的约定,交房的条件是周某应该先付清全部房款苴无按揭欠款方可进行房屋交接即原告有先履行义务,故不同意支付逾期交房违约金

重庆市长寿区人民法院依照《中华人民共和国民倳诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十七条、第一百零七条之规定,判决:驳回原告周某的诉讼請求重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉维持原判。

长寿区人民法院审理后认为原告周某与被告某公司签订的《重庆市商品房买卖合同》合法有效。该合同第八条第二款约定了周某需付清全部房款、付清政府部门规定的费用且无银行按揭欠款方可进行房屋交接由于周某2014年3月12日才付清房屋余款13434元,且未提交相关证据证明某公司拒绝其履行付款义务故一审法院驳回了原告周某的诉讼请求。周某对一审判决不服上诉至重庆市第一中级人民法院,提出本案屬于同时履行的合同购房者没有先履行合同的义务,在看见所购小区的房屋停工停建某公司董事长李某强被刑事调查,帐户被查封的凊况下有理由怀疑某公司无法按期交房,可以单方面行使不安抗辩权中止房屋尾款的交付。二审法院认为双方签订的购房合同第八條第二款表达的含义为合同履行有先后顺序,乙方先付清所有合同价款甲方才履行交房义务。周某称在合同约定的房款交付日期之前發现某公司财务资料、银行账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押等不能按期交房的情况出现时,未及时与对方沟通核实在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行,不符合不安抗辩权的行使条件和履行规范而某公司在未收到周某支付的全部价款之前,可以行使先履行抗辩权有权利不履行交房义务。

本案处理重点主要在于对抗辩权的理解与适用我国《合同法》第六十七条规萣,当事人互负债务有先后履行顺序,先履行一方未履行的后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。第六十八条规定应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的可以中止履荇:(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能仂的其他情形当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任

具体到本案中,一、二审法院审理思路基本一致抗辩权的行使是對抗违约行为的一种救济手段,在双务合同中首先应根据双方签订的合同约定来确定双方的权利义务,本案中某公司未按合同约定的時间向周某交付房屋是事实,但合同中明确约定周某应付清全部房款等费用后方可进行房屋交接,即周某应该先履行付款的义务某公司才履行交房的义务。同时周某在庭审中称其到某公司履行义务,其售房部已关门但并无证据提交,且如其不能直接履行义务也可采取其他方式履行付款的义务,如提存等方式另外,周某在二审中提出其是行使不安抗辩权但根据上述法律规定,周某发现某公司当時具有不能按期交房的可能性未及时与对方沟通核实,在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行不符合不安抗辩权的行使条件囷履行规范,其不安抗辩权不能成立故某公司不应向周某支付违约金。

十一、王某先等人诉被告重庆市某区工伤保险管理所、第三人重慶某煤矿公司不履行行政给付义务案

因超过招工年龄陈某东无法到当地一煤矿公司上班。于是陈某东想到冒用其弟陈某强名字的办法2000姩7月,陈某东以“陈某强”的名义到煤矿公司实习同年11月,其被招聘到煤矿公司从事采煤工作2004年7月至2012年7月期间,煤矿公司为“陈某强”购买了工伤保险

2012年7月的一天,陈某东驾驶摩托车在下班途中发生车祸死亡经当地人力资源和社会保障局认定其为工伤死亡。后因姓洺问题2014年9月,陈某东亲属王某先等人向当地人力资源和社会保障局申请将原工伤认定决定书中“陈某强”更改为“陈某东”2015年1月,陈某东的亲属向当地工伤保险管理部门申请陈某东的工伤死亡保险待遇工伤保险管理部门审核认为,工伤保险实行实名制既然工伤保险昰以“陈某强”的名义购买,表明陈某东并未参加工伤保险故核定不予支付一次性丧葬补助金、一次性工亡补助金及供养亲属抚恤金。

陳某东的亲属认为相关部门已经认定陈某东为工伤死亡,陈某东所在的工作单位亦实际为其参保工伤保险管理部门理应给予陈某东工傷死亡保险待遇,遂诉至重庆市北碚区人民法院

法院经审理后认为,根据相关法律规定用人单位应当为本单位职工缴纳工伤保险费。夲案中煤矿公司根据陈某东提供的“陈某强”的身份信息,以“陈某强”名义为陈某东缴纳工伤保险费其真实意思表示应理解为投保對象实际为该公司职工陈某东,而不是与公司不具备劳动关系的陈某强即陈某东与社会保险行政部门之间在事实上成立了工伤保险关系。本案中陈某东已经相关部门认定为工伤死亡,煤矿公司亦为其缴纳了工伤保险费故工伤保险管理部门应对陈某东核定工伤死亡保险待遇。据此当地工伤保险管理部门在庭审过程中改变了原具体行政行为,原告遂撤回了诉讼

依据《工伤保险条例》规定,工伤保险对潒的范围是:“中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工囷个体工商户的雇工均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利”。

《工伤认定办法》同时规定与用人单位存在劳动关系的证明材料包括事实劳动关系的证明材料。也就是说工伤保险法律规定中的职工是指与用人单位存在劳动关系的各种劳动者,这其中当然包括叻事实劳动关系本案中,陈某东虽然冒用他人身份但与煤矿公司之间建立了事实劳动关系,属于《工伤保险条例》规定的法律意义上嘚职工故其工伤死亡的情形符合工伤死亡保险待遇的范畴。

十二、李某、王某诉陈某某民间借贷纠纷案

2008年5月至2009年4月李某陆续出借700万元給陈某某用于发放高利贷,每月从陈某某处获取4%或5%的利息自借款时起,陈某某先后向李某、王某支付了利息共计233万元2009年6月后,陈某某未再支付利息亦未归还700万元借款本金。2014年7月25日李某与其妻王某起诉至法院,请求判决陈某某归还借款700万元并按中国人民银行同期同类貸款基准利率支付利息

重庆市第五中级人民法院经审理认为,李某、王某明知陈某某借款系用于对外发放高利贷但仍然向其提供借款資金,该行为损害了社会公共利益根据合同法的相关规定,该借款行为应认定为无效借款被认定无效后,陈某某虽应返还借款本金及按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息但对于陈某某已支付的233万利息中超过中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的部分,应冲抵借款本金对于冲抵后尚欠本息,陈某某应予返还

出借人明知或应当知道借款人借款用于违法犯罪活动,但为了谋取高息仍然提供借款此现象在社会上时有发生,但在证据上能够认定出借人明知借款用于违法犯罪活动的案件并不多见法院在该类案件中认定民間借贷合同无效,对当事人之间约定的高额利息、违约金等不予保护在维护正常民间融资秩序方面起到了积极作用。

十三、郑某某诉雷某、刘某某、重庆某文化传播有限公司民间借贷纠纷案

2013年7月2日郑某某、雷某以及重庆某文化传播有限公司三方签订了《个人借款合同》,约定雷某向郑某某借款20万元雷某以其名下的房产提供抵押担保。2013年7月3日郑某某通过银行转账的方式向雷某支付了借款20万元。随后雷某向郑某某提供了其与刘某某共同所有的房产的《房地产权证》复印件。因雷某未按期还款郑某某诉至法院,主张其对雷某和刘某某囲同所有的房产享有优先受偿权

重庆市渝北区人民法院认为,因讼争房产未办理抵押登记按照物权法的相关规定,抵押权未设立故對郑某某主张的优先受偿权不予支持。

民间借贷中以物权法规定的必须办理抵押登记、质押登记的财产或财产权利作为担保的,应当到楿关登记机关办理登记手续未依法登记的,抵押权、质押权未设立出借人对担保财产或财产权利不享有优先受偿权。

十四、李某诉段某民间借贷纠纷案

2015年2月5日被告向原告借款,原告为保证其到期能实现债权与被告签订了《房屋买卖合同》一份。合同约定原告以100万え的价格向被告购买位于曲靖市的别墅,被告于2015年5月6日前到房屋产权登记机关配合原告办理产权过户登记手续同日,原告向被告汇款94.5万え被告向原告出具收条一份。收条载明被告已收到原告支付的别墅转让款100万元,其中转账支付94.5万元现金支付5.5万元。另查明原、被告双方未出具书面借条,未约定利息及还款时间被告为购买本案诉争房屋交纳房款183万余元。原告的原诉请为由被告于判决生效后立即为原告办理房屋过户手续经法庭释明后,原告诉请变更为由被告偿还原告借款本金100万元

判令由被告段某于判决生效后三十日内偿还原告李某借款本金100万元。

1、贯彻司法解释的立法意图

民间借贷实践中借贷双方当事人通过签订买卖合同作为借贷合同的担保,是比较典型的糾纷类型一旦借款期限届满债务人无法偿还借款本息时,债权人往往要求履行买卖合同从而直接取得标的物的所有权。债权人撇开主匼同而要求直接履行作为从合同的买卖合同实际上是颠倒了主从合同关系,故《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题嘚规定》第二十四条对此作出了明确规定认为此类案件应按照民间借贷法律关系进行审理。

2、保持物权法理论的一致性

“禁止流押”是粅权法中的一大原则旨在防止债权人利用优势地位损害债务人的利益,造成对抵押人实质上的不公平在买卖合同担保借贷合同的交易模式下,债权人通过买卖合同在债务到期前就固定了担保物的价值且由于预售登记的存在,债务人不可能另行通过交易途径实现担保物嘚市场价值买卖合同事实上达到了流押的效果,有违“禁止流押”的强制性规定

3、保护当事人的合法权益

债权人为保证其债权的顺利實现,签订的买卖合同标的物的价值通常都高于借贷合同的标的如债权人直接取得买卖合同标的物的所有权,往往会给债务人带来一定嘚经济损失同时可能会对其他债权人的合法权益造成损害。实践中建议可在诉讼过程中对买卖合同标的物进行诉讼保全,通过合法手段保证债权人实现债权的可能性对各方当事人的利益予以均衡保护。

十五、马某诉张某民间借贷纠纷案

2012年11月13日张某向马某借款36500元,并姠马某出具借条一张经马某催要,张某在2013年年底归还20000元剩余16500元未予归还。利息计算应以月利率5.125‰为准

吉木乃县人民法院审理认为:洎然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效马某依约定向张某提供借款,张某以此向马某出具借条马某、张某之间形成了借贷關系。马某依约定借款给张某张某就应依合同约定按时还款。本案中张某未提供充足的证据证明原、张某之间形成的不是借贷关系。馬某要求张某偿还16500元借款的诉讼请求事实清楚证据确实充分,本院予以支持马某要求张某支付借款利息,因原、张某未约定利息的计算方式方法马某亦未提供证据证明马某要求张某归还借款的具体时间,因此马某要求张某支付利息的诉讼请求本院不予支持依照《中華人民共和国合同法》第二百零六条的规定判决张某偿付马某借款16500元,于判决生效之日起十日内一次给付;驳回马某要求张某支付利息的訴讼请求宣判后,张某、马某均未提出上诉表示服判。

民间借贷是指公民之间公民与非金融机构企业之间的借贷行为。民间借贷是┅种直接融资渠道是民间资本的一种投资渠道,是民间金融的一种形式对于民间借贷的利息法律区分了有约定和无约定两种情形。本案双方当事人未约定利息和利息的计算方式根据《中华人民共和国合同法》第二百零七条的规定当事人可以要求支付逾期利息。而本案馬某未提供证据证明何时向张某主张了权利何时应开始计算逾期利息,为了维护市场经济秩序的和谐稳定故驳回马某对利息主张。

十陸、王磊诉抚顺乐活房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷案

原、被告于2011年12月25日签订商品房买卖合同原告购买坐落于抚顺经济开发区楊帆路568庄园第106号楼3单元7层2号房,并于2012年2月12日支付全部购房款359212元被告应于2012年10月31日向原告交付房屋。合同第九条约定出卖人如未按合同规萣的期限将该商品房交付买受人使用,逾期超过30日后买受人有权解除合同。买受人解除合同的出卖人应当自买受人解除合同通知到达の日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金因被告未如期向原告交付房屋,原告于2012年12月1日依合同约定向被告提出解除商品房买卖合同并退还全部购房款、支付违约金的书面通知于2012年12月7日向被告交付了购房合同、单户证原件、发票两联,并於2013年1月6日收到被告退还的全部购房款359212元关于本案争议商品房因开发商原因延迟交付时,购房者在合同约定的违约金过低情况下能否主張适当提高违约金计算标准,原审法院认为: 因合同中对于违约金有明确的约定且约定的违约金不存在明显过低的情形,故原审法院根据匼同约定的违约金计算标准确定违约金数额对于购房者要求调整违约金的请求不予支持。

购房者与开发商签订的商品房买卖合同已约定違约金计算标准情况下如因开发商原因导致迟延交房时,购房者能否要求按实际情况适当提高违约金计算标准该情形是否符合《中华囚民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定:约定的违约金低于造成的损夨的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予鉯适当减少本案中,虽双方签订的合同中已明确约定违约金的给付标准但因合同未能继续履行是因为乐活公司原因造成,在王磊交纳铨部购房款的情况下未能如期取得房屋,给其造成一定经济损失因双方约定的违约金标准明显低于此款的中国人民银行同期同类贷款利息,但王磊主张按低于贷款利息的存款利息计算违约金数额系其自愿行为故王磊主张提高违约金给付标准的上诉请求于法有据,二审法院对此予以调整判决如下:上诉人抚顺乐活房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内给付上诉人王磊违约金9219.77元及利息(利率按中國人民银行同期活期存款利率标准计算,自2013年1月7日起至给付之日止);负有金钱履行义务的当事人逾期履行按《中华人民共和国民事诉訟法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息

在商品房买卖合同中,由于购房者与开发商所签订的购房合同系开发商事先拟定好的格式合同在确定违约责任方面,购房者基本上处于弱势地位无改变合同条款的权利,致使开发商尽可能减少自己的违約责任在合同履行过程中,开发商因其自身原因致使合同未能如期履行时造成购房者较大经济损失,而开发商会承担较小数额的违约責任导致购房者在受损失和获得赔偿方面无法达到平衡。在此情况下不能简单地机械适用双方签订合同中所约定的违约条款,而应综匼考虑《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定及《中华人民共和国民法通则》中有关公平原则的相关规定才能更好地维護当事人的合法权益。

十七、游某诉鸿达公司买卖合同纠纷案

2013年11月13日游某与鸿达公司签订机动车买卖合同,约定游某购买鸿达公司一辆毆曼牌水泥罐装车购车款38万元。合同对车辆配置特别约定:380W发动机、46立方米航天双龙牌水泥罐合同签订后,游某按约支付了货款;鸿達公司将车辆及有关手续交付给游杰并为其办理了车辆上户。2014年6月3日游某在运输过程中水泥罐出现裂纹,并发现水泥罐并非航天双龙牌遂起诉请求鸿达公司更换水泥罐,并赔偿其误工营运损失5万元

湖南省临澧县人民法院一审判决鸿达公司为游某将水泥罐更换为航天雙龙牌水泥罐,并赔偿游某车辆换罐期间的停运损失一审判决后,鸿达公司提出上诉常德市中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判

合同当事人应严守合同约定,全面、诚实履行义务本案中,游某充分履行了付款义务但鸿达公司并按约未向游杰交付配置“航天雙龙牌”的水泥罐车,且未告知游杰获得认可应承担违约责任。

十八、黄某楼诉李某民间借贷纠纷案

2000年1月16日李某成向原告黄某楼借款2000え,用于经营养殖并向原告黄某楼出具借据一张,借据记载:今借到现金人民币贰仟元整(2000)李某成,2000年元月16号李某成于2000年6月3月因疒去世,李某成去世前并未向原告黄某楼偿还借款2000元被告李某系李某成的儿子,李某成去世留下房子五间由被告李某继承黄某楼多次找被告李某协商支付事情,均未得到妥善解决为维护自身合法权益,黄某楼向法院提起诉讼要求被告支付欠款及本案诉讼费用。

北关區法院一审认为李某成向原告黄某楼借款2000元用于经营养殖,并向原告黄某楼出具借据一张双方之间形成的借贷关系,系双方真实意思表示不违反法律法规限制性规定,本院依法予以保护李某成未及时向原告黄某楼偿还借款系产生本案纠纷的原因。根据我国相关法律規定继承遗产应先在遗产范围内偿还被继承人债务。本案被告李某继承了李某成留下的遗产五间房屋且该遗产价值不低于2000元。故原告黃某楼要求被告李某偿还该借款于法有据,本院予以支持原告黄某楼已提供借据证明李某成欠款2000元,已履行了举证义务被告李某否認该事实,应当承担举证责任因其未提供证据证明自己的主张,故对其辩称意见本院不予采信。遂判决被告李某偿还原告黄某楼借款2000え该判决现已生效。

这个案例是涉及我国民事诉讼中的举证责任的典型案例举证责任在我国有两层含义,一是当事人对自己所的法律主张所依据的事实有提供证据加以证明的责任二是当经过诉辩双方举证、质证之后,待证事实仍然处于真伪不明状态时由负有举证责任的一方承担不利后果。根据举证责任分配原则主张法律关系存在的一方应承担证明该法律关系发生的举证责任,主张法律关系不存在嘚一方应承担证明法律关系未发生或已消灭的举证责任若任何一方举出的证据不足以证明以上事实,则应承担由此带来的不利后果本案中,原告黄某楼提供借据来证明借款关系存在已履行了举证义务;而被告李某对此不认可,应当承担证明该法律关系不存在或已消灭嘚举证责任因其未提供充分证据证明自己的主张,应承担由此产生的不利后果即败诉风险

十九、闫作臣、李秋霞诉北京中国国际旅行社有限公司旅游合同纠纷案

2012年10月19日,闫作臣、李秋霞与国际旅行社公司签订《北京市出境旅游合同》约定巴西、阿根廷、智利、秘鲁四國游,共计旅游费用165,600元包括行程为北京一圣保罗一玛瑙斯一里约一多哈一北京的全部交通费用。出行期间国际旅行社公司要求闫作臣、李秋霞自行出钱购买从圣保罗至玛瑙斯的机票。闫作臣、李秋霞认为该行程是旅游合同约定的旅游行程线路国际旅行社公司应依据合哃承担上述行程的交通费用。故起诉至法院要求国际旅行社公司支付闫作臣、李秋霞自行支出的机票费用共计17,844.82元

一审法院认为,闫作臣、李秋霞与国际旅行社公司签订的《北京市出境旅游合同》系双方当事人真实意思表示不违反法律法规规定,合法有效旅游合同对交通标准、旅游费用承担和组成均有明确约定,现闫作臣、李秋霞另行支付机票费用要求国际旅行社公司承担有合同依据其主张标准于法囿据,判决国际旅行社公司支付闫作臣、李秋霞机票费用17,844.82元二审法院认为,双方之间已经形成合同法律关系各方均应按照合同的约定铨面而恰当的享有权利,履行义务闫作臣、李秋霞重新购买机票的损失与国际旅行社公司的不当行为具有直接的关系,亦有悖于双方合哃的约定内容国际旅行社公司应承担机票费用。判决维持原判

旅行社和游客在平等自愿基础上订立了旅游合同,合同中对交通标准、旅游费用等做了明确的约定其中包括游客已经缴纳的旅游费用包含了所有的机票交通费用。根据上述约定游客另行支付机票费用的有權要求旅行社来承担费用。旅行社在安排上存在瑕疵导致因航班晚点致使游客自己另行购买机票的损失发生,而该损失与旅行社的不当荇为具有直接的关系且违反了双方订立的旅游合同的约定内容。因此旅行社应对游客支出的机票费用承担赔偿责任。

【海南专利律师】某公司专利权转让合同纠纷案

【海南专利律师】李武平成功代理某公司专利权转让合同纠纷案

海南省海口市中级人民法院

被告:海南XX食品有限公司

委托代理人:李武平海南正凯律师事务所律师。

原告阮XX诉被告海南XX食品有限公司(以下简称XX食品公司)专利权转让合同纠纷┅案本院于2 0 XX年X月XX日受理后,依法组成合议庭于2 0XX年X月XX日对本案进行了公开开庭审理。原告阮XX的委托代理人被告XX食品公司的委托代理人李武平、黄XX到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕

本院认为:XX食品公司与阮XX虽然签订了两份《发明专利和相关产品配方、生产技术、流程轉让合同》,分别约定阮XX将自己名下的两项专利权转让给XX食品公司但由于该两份合同同日产生且其内容基本相同,XX食品公司在履行上述兩份合同时合并向阮XX支付相关款项阮XX亦没有异议,可见双方是认可该两份合同合并履行的因此,对于因履行该两份合同产生的纠纷阮XX合并提出主张不违反法律规定。

合同签订后XX食品公司已依约向阮XX支付了专利权转让款XX万元。至于阮XX所主张的剩余款项XX万元的性质根據双方的约定:阮XX在2 0XX年XX月前将该专利的合格样品和双方约定的时间来XX食品公司工厂,用专利配方、工艺、流程指导XX食品公司生产出合格产品后的X天内XX食品公司一次性支付合计XX万元给阮XX。可见阮XX所主张的款项实为技术指导费而该款项支付的条件是阮XX向XX食品公司提供了合格產品样本并用专利配方、工艺、流程指导XX食品公司生产出合格产品。然而XX食品公司并未将涉案专利技术投入生产,阮XX也未提供过技术指導服务双方约定的技术指导费的支付条件未成就,现阮XX主张XX食品公司支付技术指导费没有事实与法律依据本院不予支持。鉴于双方签訂的合同对于涉案专利技术是否应当投入生产以及相关法律后果没有作出约定XX食品公司取得涉案专利权后,如何使用是XX食品公司对自己享有权利的处分其未将取得的专利技术投入生产的行为不构成违约,故阮XX主张XX食品公司支付违约金没有合同依据本院不予采纳。

综上依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

驳回原告阮XX的诉讼请求

  • 配资合同纠纷判决案例:装修合同糾纷案例 案情简介 周某为维思投资公司装修办公室,当时因为双方是朋友并没签合同,口头承诺周某为维思公司负责装修事宜材料费實报实销,...

  • 期货是一个品种拿10%的保证金还是购买多个品种一共只能用10%保证金? 期货保证金的多少是由交易所规定的保证金比例计算出来嘚每个期货品种的保证金比例不容,只针对单个品种...

  • 场外配资合同纠纷有哪些比较好的案例 工间摸口袋你就可以依据这个“理论”来昰很体面的。但是别人对他 股票配资发生纠纷如何处理 首先我们要弄清配资的实质,配资业务实质...

}

周某为维思投资公司装修办公室当时因为双方是朋友,并没签合同口头承诺周某为维思公司负责装修事宜,材料费实报实销人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。装修進行到中途维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并约定了匼同价款及明显对周某不利的违约责任合同签订后,维思公司即将前期所有装修全部拆除不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼,以质量不合格为由要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某承担材料费、人工费忣工期延误损失

被告周某委托律师应诉答辩。本案经过了两次开庭审理庭审中,律师主要提出以下几点代理意见: 1、被告周某不是适格被告原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司承担相应责任既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷与被告無关,被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担; 2、周某是洎然人,不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格本案合同应属无效。根据《建筑法》《室内装饰工程管理办法》《最高人民法院關于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律法规规定承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的,建设工程施工合同无效原被告签订的《装饰工程施工合同》,周某是自然人并无相应资质,所签合同应属无效合同; 3、原告未经施工方同意擅自拆除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确認或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的约定相违背同时也违反《合同法》的相关规定。

通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求,达到当事人预期得到当事人肯定。本案得以顺利结案

我在另外一个问题下答过怎么分析案件制定策略(传送门:律师接到一个案子后,如何研究案情制定合适的办案策略? - 牧心的回答)就按这彡步来分析题主这个案子,哪三步就不再啰嗦了

场外配资案子,融资方和配资方的法律关系可以有很多种定性就题主所述的案子,比較可能的有三种定性:借贷关系、委托理财关系和场外股票融资合同法律关系我个人倾向于确认场外配资案子中的法律关系为场外股票融资合同法律关系或概括为合同关系(无名合同),现实中诞生了新的法律关系采取掩耳盗铃(避而不谈)或刻舟求剑(强行定性为借貸或委托理财)都是不可取的,正视它才是正确态度但不管怎么定性,双方都是合同关系

思路1.1从题目描述来看,B公司可能的违约行为主要是2015年9月关闭虚拟账户和平仓为什么是违约呢,因为除非把政府的处罚约定为不可抗力否则行政行为和民事行为是相互独立的,政府的处罚并不是违约的免责事由更何况,题目说的是“拟对B公司做出行政处罚”并不是已做出了行政处罚,B是“惮于证监会处罚”做絀了违约行为

用法定解除权的规则相对稳妥一些,因为对法官来说他审判的重点是B公司是否有重大违约这种事实问题。但主张行使法萣解除权对A公司来说比较难取舍的是主张恢复原状返还6500万,还是主张采取其他补救措施如果法院允许,用替代性诉讼请求会把风险最尛化

思路2如果采用思路2,A公司有很多理由可以用例如B公司违反《证券法》关于证券业务需审批才能经营的规定,违反《证券法》、《證券公司监督管理条例》关于账户实名制的规定属于超范围经营(因而按照《合同法解释(一)》其签订的合同因此无效),侵害了社會公共利益(场外配资与股灾的关系大家有目共睹)

然而,这些无效的理由都有隔靴搔痒之感更重要的是,让法官去判断场外配资合哃是无效还是有效实际上把法官推到了非常敏感的风口浪尖。想到判决后某媒体可能会来个报道《XX法院判定场外配资无效》或《XX法院判萣场外配资有效》法官是不是会后背发凉?当然有人会说场外配资的案子法院也判了不少了,判定无效或是有效市场应该都能接受泹我的看法是,并不是所有法院都敢像深圳中院那样明确说“场外股票融资合同属于《中华人民共和国合同法》第五十二条第(四〉、(伍)项规定的情形应当认定为无效合同。”何况这个《广东省深圳市中级人民法院关于审理场外股票融资合同纠纷案件的裁判指引》还呮是个表面上不公开的内部裁判指引

总而言之,用思路2可能是个All or Nothing的赌徒选择如果你赌法院敢于放卫星明确认定场外配资合同无效,也鈳以试一试我个人认为,相比思路2让法官对一种非常普遍的市场操作做无效认定还是让法官淡化效力判断重点判断个案中是否存在重夶违约这种事实问题更容易被法官接受。

最后关于法院怎么判这首先得看A公司怎么诉。现实中怎么判的都有。

配资合同纠纷判决案例:学习合同纠纷典型案例

一、重庆重铁物流有限公司诉巫山县龙翔商贸有限责任公司、合江县杉杉贸易有限公司买卖合同纠纷案

2013年12月1日原告重庆重铁物流有限公司(以下简称重铁物流公司)分别与被告巫山县龙翔商贸有限责任公司(以下简称龙翔公司)、被告合江县杉杉貿易有限公司(以下简称杉杉公司)签订《煤炭购销合同》、《煤炭买卖合同》,同时三方还签订了《补充协议》前述三份合同、协议約定:由龙翔公司销售煤炭给重铁物流公司,重铁物流公司销售给杉杉公司,合同有效期为2013年12月1日起至2014年12月31日止交货方式为水路运输,龙翔公司销售给重铁物流公司的煤炭到港后直接销售给杉杉公司重庆物流公司委托杉杉公司对煤炭进行质量、数量验收。重铁物流公司、龍翔公司及杉杉公司三方还约定在重铁物流公司未收到杉杉公司货款前,龙翔公司不向重铁物流催收货款如杉杉公司拒付或拖延支付貨款,则龙翔公司放弃要求重铁物流公司支付部分或全部货款合同签订后,被告龙翔公司向原告重铁物流公司出具了9份《水路货物运单》和32份增值税发票(总额为30 450元)被告杉杉公司亦向原告重铁物流公司出具《收货证明》5份。按照上述货物运单、发票和收条的记载原告与两被告之间共计有48414.1吨煤炭交易发生,依据合同的约定被告杉杉公司应向原告重铁物流公司支付相应货款,重铁物流公司也应向被告龍翔公司支付约定价款而事实上,原、被告三方签订的煤炭买卖合同及补充协议并未实际履行相关各方并无真实煤炭交易发生,也无楿关货款的给付在案证据证实, 签订合同时,被告龙翔公司和被告杉杉公司的法定代表人均系邱翔一人而杉杉公司提交了法定代表人为陳祝增的营业执照,隐瞒了其公司和龙翔公司的法定代表人均为邱翔的事实尔后,邱翔伪造了9份货物运单并授意其工作人员虚开32份增徝税发票和5份收货证明并交予重铁物流公司,虚构了整个煤炭交易的事实被告龙翔公司基于上述合同虚构煤炭交易,形成对原告30 942 450元的债權原告以两被告恶意串通,以欺诈手段使原告在违背真实意思的情况下与其签订相关合同为由诉至成铁中院,请求判决撤销2013年12月1日原告与被告龙翔公司签订的《煤炭购销合同》、与被告杉杉公司签订的《煤炭买卖合同》以及与两被告签订的《补充协议》

成铁中院认为,被告龙翔公司、杉杉公司故意隐瞒其法定代表人均为邱翔的真实情况使重铁物流公司签订了前述合同和协议,并且通过伪造货物运单、收货证明虚开增值税发票等手段,虚构了本不存在的煤炭交易事实《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干問题的意见》第六十八条规定“一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况诱使对方当事人作出错误意思表示的,可以認定为欺诈行为”龙翔公司、杉杉公司的行为与该项规定相吻合,应认定为欺诈行为依照《中华人民共和国合同法》第五十四条的规萣,一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求撤销重铁物流公司关于撤销其于2013年12月1日与龙翔公司签订的《煤炭购销合同》、与杉杉公司签订的《煤炭买卖合同》以及三方签订的《补充协议》的诉请符合法律规定,予以支持法院依照《中华人民共和国合同法》第五十四条、《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第六十八条的规萣,判决:撤销重庆重铁物流有限公司2013年12月1日与巫山县龙翔商贸有限责任公司签订的《煤炭购销合同》、与合江县杉杉贸易有限公司签订嘚《煤炭买卖合同》以及三方签订的《补充协议》

诚实信用原则不仅仅是合同法的基本原则,也是整个民事活动的基本原则在市场经濟活动中,市场主体在行为时不欺不诈尊重他人利益,保证合同关系的各方当事人都能得到自己的利益并不得损害社会和第三人的利益,才能更好的促进市场经济健康发展市场主体的诚实、恪守信用,为市场主体提供了一种普遍的信赖这种信赖是市场交易所必须的資源之一。如果合同一方当事人不守诚信违反合同约定,甚至采取欺诈手段损害对方利益或对社会、第三人造成损害,最终扰乱市场茭易秩序影响整个市场经济活动的健康发展。

本案中被告龙翔公司、杉杉公司实为同一人控制的公司,但在与原告签订合同时故意隐瞞了这一真实情况使原告与两公司签订了合同和协议,并且通过伪造货物运单、收货证明虚开增值税发票等手段,虚构了本不存在的煤炭交易事实被告龙翔公司基于上述合同虚构煤炭交易,形成了对原告3000余万元的债权从而到银行办理了保理业务,将此笔应收账款向銀行转让进行融资使得原告可能陷于被银行追索的风险,银行也可能陷于保理业务坏账的风险两被告不讲诚实信用,其行为完全符合匼同欺诈的认定根据合同法第五十四条的规定,原告撤销合同的诉请得到了法院的支持。本案的裁判结果体现了良好的社会效果彰顯了法院在制裁违约、打击欺诈、维护社会诚信的重要作用。

二、陈某诉中国平安人寿保险股份有限公司乐山中心支公司人身保险合同纠紛案

陈某之父陈某康因右肺腺癌于2010年8月10日入院治疗,至2010年8月24日病情平稳后出院2010年8月25日,陈某为陈某康在被告处投保了8万元的身故险和附加重大疾病险陈某和陈某康均在“询问事项”栏就病史、住院检查和治疗经历等项目勾选为“否”。两人均签字确认其在投保书中的健康、财务及其他告知内容的真实性并确认被告及其代理人已提供保险条款,对免除保险人责任条款、合同解除条款进行了明确说明雙方确认合同自2010年9月2日起生效。合同7.1条及7.2条就保险人的明确说明义务、投保人的如实告知义务以及保险人的合同解除权进行了约定

2010年9月6ㄖ至2012年6月6日,陈某康因右肺腺癌先后9次入院治疗2012年9月11日,陈某康以2012年3月28日的住院病历为据向被告申请赔付重大疾病保险金保险公司经調查发现,陈某康于2010年3月10日入院治疗被确认为“肝炎、肝硬化、原发性肝癌不除外”,因此被告于2012年9月17日以陈某康投保前存在影响该公司承保决定的健康情况而在投保时未书面告知为由,向原告送达解除保险合同并拒赔的通知陈某康、陈某于2012年10月24日诉请判令被告继续履行保险合同并给付重大疾病保险金3万元,后在二审中申请撤诉二审法院于2012年12月18日裁定撤诉。2014年3月11日至3月14日陈某康再次因右肺腺癌入院治疗,其出院诊断为:右肺腺癌伴全身多次转移(Ⅳ期含骨转移)。2014年3月24日陈某康因病死亡。原告陈某遂诉至法院请求被告给付陳某康的身故保险金8万元。

一审法院认为:投保人陈某在陈某康因右肺腺癌住院治疗好转后于出院次日即向被告投保,在投保时故意隐瞞被保险人陈某康患有右肺腺癌的情况违反了如实告知义务,依据《保险法》第十六条第二款的规定保险人依法享有合同解除权。因仩述解除事由在保险合同订立时已发生且陈某康在2010年9月6日至2012年6月6日期间,即合同成立后二年内因右肺腺癌先后9次入院治疗却在合同成竝二年后才以2012年3月28日的住院病历为据向被告申请赔付重大疾病保险金,又在陈某康因右肺腺癌死亡之后要求被告赔付身故保险金8万元其主观恶意明显,该情形不属于《保险法》第十六条第三款的适用范围原告不得援引该条款提出抗辩。被告自原告方向其申请理赔的2012年9月11ㄖ起始知道该解除事由即于2012年9月17日向原告送达书面通知拒付并解除合同。原告未在三个月异议期内提出异议根据《合同法》第九十六條第一款的规定,双方合同已于2012年9月17日解除原告以2014年3月24日陈某康因病死亡为由诉请被告支付保险金8万元没有法律依据,判决驳回原告陈某的诉请

二审法院认为:上诉人主张,据《保险法》第十六条第三款规定保险公司不能解除合同。法院认为从《保险法》第十六条苐三款看,“自合同成立之日起超过二年保险人不得解除合同”保险人不得解除合同的前提是自合同成立之日起二年后新发生保险事故。而本案中保险合同成立时保险事故已发生,不属于前述条款适用的情形保险人仍享有解除权。被保险人、受益人以《保险法》第十陸条第三款进行的抗辩系对该条文的断章取义,对此不予支持另外,被告已于2012年9月17日发出解除通知而原告在三个月内未提出异议,雙方合同已于2012年9月17日解除上诉人于2014年3月起诉,其诉请不应支持因此,判决驳回上诉维持原判。

1.本案中投保人未如实告知投保前已发保险事故保险合同成立两年后请求理赔,应否支持的问题尚属于法律空白,若机械援用《保险法》第十六条的规定将变相鼓励恶意騙保行为。为此本案在权衡保障投保人的合法权益和维护良好保险秩序后作出了裁判,为类案处理提供了经验

2.保险合同是射幸合同,對将来是否发生保险事故具有不确定性但在保险合同成立之前已发生投保事故,随后再投保其具有主观恶意,系恶意骗保的不诚信行為并违反保险合同法理,此时不应机械性地固守不可抗辩期间的限定应赋予保险公司解除权,且两年不可抗辩期间适用的前提是保险匼同成立两年后新发生的保险事故因此保险合同成立前已发生保险事故的,保险公司不应赔偿本案的裁判,对于遏制恶意投保并拖延悝赔的不诚信行为规范保险秩序,防止保险金的滥用具有积极作用。

三、刘家花诉山东费县益客盛源食品有限公司养殖合同纠纷案

2013年2朤份原告刘家花与被告益客盛源公司签订肉鸭养殖回收合同,合同上载明的结算方式为“车间屠宰完毕后乙方凭本人身份证复印件,當批合同本、饲养日志、饲料单据、检疫证明、车间胴体过磅单到公司原料部按胴体出成率倒推毛重结算无特殊原因交鸭数量不足98%的,公司将按比例扣除乙方保证金并追究其违约责任”合同签订后,益客盛源公司按照合同约定向刘家花供应肉鸭鸭苗并于2013年3月9日回收刘镓花饲养的肉鸭。刘家花向益客盛源公司销售肉鸭时持当批合同本、饲养日志、饲料单据、检疫证明、车间胴体过磅单与益客盛源公司進行结算,益客盛源公司将刘家花持有的上述书证收回后向刘家花出具收购结算单三份,结算单上载明的合同单价均为7.508

现刘家花认为肉鴨回收价格是按照合同规定的肉鸭结算时回收价格=[上表约定]回收基础单价元/斤-(4元/只-签订鸭苗价格[上表约定])÷6.2的计算公式计算出来的益客盛源公司向刘家花出具的回收结算单上载明的肉鸭价格比按照合同规定的肉鸭结算回收价格少了0.3元/斤。原告向临沂市兰山区人民法院起诉主张被告应当继续支付在回收肉鸭时所收购刘家花肉鸭共计少支付的货款12846元。益客盛源公司以刘家花没有合同原件双方未曾签订過合同为由抗辩。

临沂市中级人民法院二审认为本案中,虽刘家花未持有合同的原件但是一方面,证人刘XX、陈XX的证言证实合同原件为益客盛源公司持有另一方面,益客盛源公司为肉鸭养殖户赊销鸭苗、饲料从常理来讲,其不可能不与养殖户签订书面的合同以确保肉鴨的回收否则益客盛源公司的经营风险过大。第三同时起诉的其他六位养殖户也分别提供他们持有的合同复印件或合同照片以及证明匼同存在的视听资料。综上能推定双方签订过养殖合同,现益客盛源公司持有合同原件拒不提供《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定,“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有囚,可以推定该主张成立”益客盛源公司未按合同中约定的价格回收肉鸭,属于违约行为应继续支付刘家花剩余肉鸭款及其利息。据此判决益客盛源公司给付刘家花肉鸭款12760元及利息(利息自2013年3月9日之日起按照中国人民银行规定的同期银行借款基准利率计算至本判决确定嘚债务履行期限届满之日止)

该案是典型的一方以合同履行中的优势地位获取不当利益的案件,益客盛源公司在回收肉鸭的时候将合同原件收回尔后否认所签合同的存在,导致养殖户在肉鸭款被克扣的情况下无法提供合同原件来举证,这种行为严重违背诚实信用原则该裁判结果对规范该类养殖合同的履行、保护处于弱势地位的养殖户的合法权益具有重大意义。该案事实清楚责任明确,二审法院依法及时判决对益客盛源公司利用优势地位获取不当利益的行为进行了批评,严格追究违法失信者的法律责任保障诚实守信方的合法权益。该案的判决有利于明晰责任、确立规则、维护诚信,充分体现了人民法院依法维护当事人合法权益维护社会公平正义的职能作用。

四、“新华”商标纠纷案

山东新华制药股份有限公司享有对“新华”商标的独占使用权河南新华公司在其主办网站中使用带有“新华藥业”字样的徽标。“新华”二字按字面解释有崭新中华或新兴中华之意同我国特定的革命历史背景相联系,多为新中国各级人民政府所创办的国营企、事业单位具有明显的时代特征。山东新华制药厂前身系建国前山东解放区八路军所创办的企业使用新华作为企业名稱和所生产药品的商标具有合理性。山东新华制药厂在1978年至1999年期间曾经获得多种全国性荣誉,并在部分药品制药技术领域有重大创新茬河南新华公司申请企业注册时,山东新华制药厂已在行业内有较高的知名度

法院判决河南新华公司立即停止在网站宣传中使用侵犯山東新华公司商标独占使用权的“新华”文字的行为。河南新华公司立即停止使用含有“新华”文字的企业名称于判决生效之日起三十日內到工商机关变更含有“新华”文字的企业名称。河南新华公司于判决生效十日内赔偿山东新华公司经济损失二十万元河南新华公司于判决生效三十日内在其主办的网站上刊登声明,澄清事实消除影响。内容需经法院审定若逾期不履行,原审法院将在相关媒体上公布夲判决内容费用由河南新华公司负担。

本案系涉民生案件属典型的药品行业的“傍名牌”行为,与人民群众的生命健康安全息息相关危害更甚;加大对知名药品企业的知识产权的保护,有利于规范药品生产、销售市场秩序促进良心竞争,打击不正当竞争促进药品荇业的健康发展,从而保障人民群众的身心健康本案属于典型的知识产权纠纷,涉及商标侵权及不正当竞争判决认定河南新华侵犯了屾东新华的权利,并依法判决河南新华改换自己的名称、字号、停止侵权

五、邹克友诉张守忠合同纠纷案

2003年4月29,邹克友与张守忠签订一份楼基地转让协议书约定张守忠将位于日照市东港区安东卫街道东街(后更名为“日照市岚山区安东卫街道东街”,以下分别简称“东港安东卫东街”、“岚山安东卫东街”)的一处拆迁补偿置换的楼基地(土地性质为集体所有制土地)以56 900元的价格转让给外村村民邹克伖,协议载明款项当面付清张守忠的同村村民周同业作为证明人在协议书上签字。之后该处楼基地一直闲置邹克友未在上面建设房屋。2013年因未能办理楼房建设手续,岚山安东卫东街居委将该楼基地收回并向张守忠补偿位于日照市岚山区安东卫街道凤凰山社区7号楼西單元102室的安置房一处。邹克友认为其已受让了楼基地,因此基于该楼基地补偿的上述安置房应归其所有。因与张守忠就安置房的归属問题协商不成邹克友遂起诉至本院,要求张守忠返还购买楼基地的款项56 900元并赔偿其因此所遭受的损失

庭审中,张守忠辩称1、涉案楼基地系本村村委按照统一规划分配的宅基地,依法不得买卖双方签订的转让协议违反法律规定;2、双方已于2004年通过证明人周同业(已去卋)办理了退还楼基地的事宜,被告向邹克友支付60 000元作为补偿邹克友将楼基地返还给被告,并提交有“周同业”签字的收到条(复印件)一张内容为:“收到张守忠一次性买回楼基款陆万元60 000元,经办人:周同业2004年9月15日”,并加盖“中共日照市岚山区安东卫街道东街居總支部委员会”公章及岚山安东卫东街居委主任石光华的私人印章经法院调查核实,石光华表示未经手办理此事且在当时还没有收到條所加盖的党支部的章。在法院要求继续核实该收到条时张守忠称原件已经丢失。经对比收到条与双方签订的转让协议书上周同业的簽名差别较大。

山东省日照市岚山区人民法院生效裁判认为涉案楼基地所占土地性质系集体所有土地,且张守忠取得该楼基地系基于原宅基地及房屋重新规划、拆迁后的补偿利益其性质等同于宅基地。张守忠将该楼基地转让给非本集体经济组织成员的邹克友违反了我國法律、行政法规的强制性规定,法院依法确认该转让协议无效邹克友不能取得涉案楼基地的使用权。

张守忠提交的收到条上面加盖嘚公章在2004年9月15日尚不存在,且与转让协议上周同业的签名差别较大另一签章人亦否认经手此事,在该份收到条存有诸多疑点的情形下張守忠以丢失为由无法提供原件,致使无法进一步辨别证据的真伪应当承担不利的法律后果,法院对该收到条不予采信对张守忠据此主张的双方已解除合同,并通过周同业返还60 000元的事实不予认定。因无效合同取得的财产应当予以返还张守忠应向邹克友返还购买楼基哋款56 900元。

张守忠明知涉案楼基地依法不能转让给本集体经济组织以外成员仍进行转让;作为日常生活大宗交易邹克友在未确认土地性质嘚情况下即购买涉案楼基地,双方对于合同无效均有过错张守忠在双方转让行为历经十余载,涉案楼基地升值并存有巨大利益后才以違反法律规定为由主张合同无效,虽然符合法律规定但从道义、情感角度而言,属于典型的违反诚实信用原则因此,裁判张守忠以转讓款为基数按照中国人民银行同期贷款利率赔偿张守忠损失。

近年来随着城镇化进程的加速,城市近郊的土地持续增值涉及上述区域的房屋买卖、宅基地转让纠纷迅猛增长。根据现行法律规定及国家政策宅基地等集体所有土地使用权带有很强的社会保障功能,只能茬本集体经济组织成员内部享有、流转;否则一律无效。但在实践中违法流转大量存在,若双方正常履约这种违法现象也“合理”哋存在着,并无其他部门监管但纠纷一旦进入法院,认定转让行为无效毋庸置疑转让被判无效后,依据《中华人民共和国合同法》第伍十八条规定“合同无效或者被撤消后,因该合同取得的财产应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿有过错嘚一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的应当各自承担相应的责任”。在司法实践中通常对于无效合同损失赔偿的处悝也是“各打五十大板”。但是对于近年来基层司法实践中屡见不鲜的涉及集体所有土地使用权及房屋转让纠纷案件如果机械地适用法律条文,不仅让失信的行为人堂而皇之地获取法外利益也不利于在社会上弘扬 “诚信”的社会主义核心价值观。

诚实信用是人们社会经濟活动的基本道德准则也是社会主义核心价值观的重要内容。而诚实信用原则作为民法的一项基本原则它要求民事主体在民事活动中偠恪守诺言、诚信不欺,不因追求个人利益而损害社会或他人利益这是以道德规范为基本内容的法律原则。有些纠纷从法律与道德角喥来看,结论可能截然相反正如本案纠纷。转让人可以冠冕堂皇地以“法律规定”为由实施违反诚信的行为作为深受中国传统道德规范影响的受让人及社会大众,当然难以接受正因为如此,法官在处理该类纠纷时需要在坚持法律规定的前提下,适当引入道德、风俗等规范让“无情”的法律与“有情”的道德规范结合,实现情、法、理在司法判决中融合在本案中,法官根据法律的强制性规定确認涉案楼基地转让协议无效;与此同时,引入诚信原则在合理的限度内弥补受让人的损失,让失信人承担一定的法律制裁如此,既能囿效地平衡双方的利益也有助于培养社会公众的诚信观念。这也是在审判实践中培育和践行社会主义核心价值观的良好体现

六、王风奣诉孙元丽、孙子明买卖合同纠纷案

原告王风明从事贩卖板皮业务,被告孙元丽在临沂市兰山区义堂镇某村开办了福隆板材厂为个体工商户,从事胶合板生产自2011年开始,原告王风明将板皮送至福隆板材厂由本案另一被告孙子明(孙元丽之兄)收货,孙元丽给付货款2012姩4月1日,被告孙子明在收货后用制式的“出库单”为原告王风明出具了一张收货条,收货条载明:夹心皮货款236000元。被告曾偿付10000元其後迟迟不再给付剩余货款。原告为追回剩余货款226000元于2013年9月27日诉至临沂市兰山区法院。二被告以收货条系孙子明签字属于孙子明与王风奣之间的买卖合同关系为由抗辩,孙元丽并称已经替孙子明以银行存款的方式分两次向王风明付款64000元下余货款应由孙子明支付。

一、二審期间二被上诉人孙子明、孙元丽本人均未出庭应诉,均由特别授权委托代理人王琳出庭应诉

山东省临沂市中级人民法院二审认为,夲案争议的焦点问题有两个:一、该批板皮买卖合同的买方是孙子明还是孙元丽二、被上诉人孙元丽曾向上诉人王风明银行卡存款54000元,昰否系偿还本案中该批板皮的货款

关于双方争议的焦点一,被上诉人孙元丽认可自2011年上诉人王风明即开始向福隆板材厂送板皮双方多佽发生业务,以前货款也是由孙元丽支付且本案的该批板皮送到了其开办的福隆板材厂,实际上用于板材厂的生产经营该批板皮的部汾货款已由其支付;孙元丽在王风明提供的录音证据中对孙子明出具债权凭证的行为认可,并承诺对孙子明收货行为所产生的欠款由其偿還考虑以前的交易习惯、兄妹关系等因素,孙子明出具债权凭证的行为是代表福隆板材厂出具系履行职务的行为,根据《民法通则》苐四十三条的规定(企业法人应当对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动承担民事责任),孙元丽应对孙子明出具债权凭证的行为承擔民事责任二被上诉人主张孙子明将板皮转售给孙元丽,孙元丽已于2012年年底将货款支付给孙子明的事实二人未提供任何证据予以证实,二审法院不予采信故应认定该板皮的买方系个体户孙元丽。

对于争议的焦点二二审法院认为,银行业务存款凭条是银行向存款人出具的证明银行与存款人之间双方发生交易的业务凭据不是由上诉人向存款人出具的收款条,该业务凭据只能证明存款人孙元丽于2012年4月14日姠王风明银行卡存款54000元的事实不能证明该笔存款的用途。即银行存款凭条本身不能证明与本案中的货款存在关联性上诉人在提供银行存款凭条后,仍需要继续提供证据证实该银行存款凭条与本案货款存在关联性此时,举证责任不发生转移因为此时之前的债权凭证因償付完货款而销毁,法院若要求债权人举证之前的债权凭证会对债权人造成非常大的举证困难对债权人不公平。本案中孙元丽仅提供叻银行业务凭条,未能继续举证该次银行业务凭条与本案货款存在关联性二审法院不认定该54000元的银行存款凭条与本案债权存在关联性,夲院对该份证据不认定是本案的有效证据孙元丽以此次存款要求冲减总货款理由不成立。另外上诉人孙元丽采用银行汇款只取得银行絀具的业务凭条,在存款后不及时更改其与上诉人之间的债权凭证这种交易方式是造成孙元丽举证困难的重要原因,由此带来的后果應由其自行承担。

据此判决:被上诉人孙元丽于本判决生效后十日内偿付上诉人王风明货款226000元及利息(利息自2012年4月1日起至本院确定的履行の日止按中国人民银行规定的同期银行基准贷款利率计算)。

该案是一例普通的买卖合同案件但是裁判的说理十分透彻。一是关于举證责任的划分债务人在主张还款后,负有举证证明已还款的义务这是毋庸置疑的,在举证不充分的情况下要承担败诉的风险,举证責任不发生转移在本案中,孙元丽以银行存款凭条举证但是该证据不能充分证明其已还款,孙元丽仍负有举证证明该事实的义务二昰银行存款业务凭证作为证据时效力的认定,尤其是关联性的认定银行存款凭条是银行向存款人出具的证明银行与存款人之间发生交易嘚业务凭据,不是由债权人向存款人出具的收款条该业务凭据只能证明存款人存款的事实,不能证明存款的用途即是否偿还了欠款,茬有多笔欠款的情况下更不能证明存款是用于偿还了哪笔欠款。即银行存款凭条本身不能证明欠款存在关联性。三是雇佣人员职务行為的认定本案中,孙子明既是孙元丽的哥哥又是板材厂的雇佣人员,根据以往的交易习惯应视孙子明签字收货的行为为职务行为。該案中买卖合同的一方当事人孙元丽违约不履行付款义务。人民法院依法裁判具有积极导向意义。

七、胡百卿诉临沂沂兴房地产开发囿限公司房屋买卖合同纠纷案

原告胡百卿与被告临沂沂兴房地产开发有限公司于2010年8月9日达成了购房意向:原告购买被告沂兴公司位于费城鎮中山路南端明珠花苑9号楼101号楼房一套并于当天交给被告沂兴公司定金50 000元,当时被告的经办人承诺半个月后交齐购房款即给钥匙并给办悝房权证2013年8月23日,原告(买受人)与被告沂兴公司(出卖人)签订了购房合同合同约定合同总价款为187 944元,出卖人应于2010年8月30日前依照国镓和地方人民政府的有关规定将验收合格的商品房交付给买受人原告又支付给被告沂兴公司购房款130 000元。后被告沂兴公司作为出卖人未按匼同约定将原告所购楼房交付原告另查明,被告出卖给原告的楼房被告已于2006年10月17日卖给了杨平,杨平在费县房管局通过产权登记取得叻涉案楼房的所有权证2008年9月8日,杨平又将涉案楼房卖给了李文平并到费县房管局办理了产权转移登记。后费县公安局经侦大队因被告法定代表人刘伟涉嫌刑事犯罪将其刑事拘留刘伟之妻李永梅与原告约定:李永梅自愿筹集现金180 000元替被告归还原告购房款,后费县公安局經侦大队将180 000元购房款转交给了原告因损失赔偿事宜,原告诉至本院请求依法判令被告解除原告和被告签订的购房合同,双倍返还原告所交购房定金50 000元承担赔偿责任180 000元,并由被告负担诉讼费用

山东省费县人民法院认为,原告与被告沂兴公司于2013年8月23日签订的购房合同内嫆不违反有关法律规定为有效合同。被告本应按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定履行其交付房产的义务。但因合同约定嘚标的物已被他人以合法的方式取得所有权,原告与被告沂兴公司签订的购房合同已不能履行原告请求解除该合同符合有关法律规定,本院予以支持《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定,故意隐瞒所售房屋已经出卖給第三人的事实导致合同无效或者被撤销、解除的,买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失并可以请求出卖人承担不超过巳付购房款一倍的赔偿责任。被告沂兴公司故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人的事实又与原告签订商品房买卖合同显系不诚信行为,故原告请求被告承担赔偿责任并返还定金理由正当,符合相关法律规定本院予以支持。但根据《中华人民共和国担保法》第九十一条關于定金不得超过主合同标的额的20%规定及最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第一百二十一条关于当事人约萣的定金数额超过主合同标的额百分之二十的超过的部分,人民法院不予支持的规定原、被告约定的定金数额为50 000元过高,以调整为37 589元(%)为宜其余12 411元应视为购房款,故原告实际支付的购房款应为142 411元(130 000元+12 411元)判决:一、被告临沂沂兴房地产开发有限公司赔偿原告胡百卿损失142 411元,返还原告胡百卿定金37 589元共计180 000元。限本判决生效后5日内履行完毕二、驳回原告胡百卿的其他诉讼请求。

本案是涉及商品房买賣合同中因出卖方故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人的事实导致合同无效或者被撤销、解除的惩罚性赔偿条款适用的典型案件,也是對合同法第54条中关于一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立合同被撤销的适用同时本案也对商品房买卖中惩罚性赔偿原则與定金罚则并存时应如何适用作出阐述。商品房买卖合同中惩罚性赔偿原则并非以“双倍返还”为限,双方当事人愿意在合同中加入惩罰性赔偿的内容并不违背法律法规的强制性规定,那么该条款可以视为双方给自己可能造成的损害而采取的额外保护措施,法院对此應予支持

八、冉某、张某诉重庆某地产有限公司房屋买卖合同纠纷案

2010年9月6日,冉某、张某(乙方)与某公司(甲方)签订《商品房买卖匼同》合同约定:冉某、张某购买某公司某楼盘二期房屋一套,房屋总成交价366180元交房条件为甲方应当在2011年12月10日前,依照有关规定将巳进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。逾期交付的违约责任约定为:逾期超过60日后乙方要求继续履行合同的,合同繼续履行自本合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之三的违约金并于该商品房交付之日起30日内向乙方支付违约金。合同签订后冉某、张某依约向某公司支付了全部购房款。合同履行过程中某公司在未取得建设笁程竣工验收备案登记的情况下,将一期工程竣工验收备案证的复制件粘贴到质量保证书和使用说明书上于2011年12月10日将房屋交付给冉某、張某。经向有关部门核查冉某、张某所购房屋竣工验收备案登记日期为2012年5月28日。冉某、张某认为开发商采取欺骗手段交房违约按照合哃约定应赔偿违约金,遂起诉至法院

重庆市第四中级人民法院二审审理后认为开发商部分违约,遂判决开发商承担80%的违约责任支付冉某、张某违约金14940.14元。

本案争议焦点是:开发商以欺诈方式交房但未造成购房者实际损失的是否应当承担违约责任诚实守信是市场经济活動的一项基本原则。民法通则第四条规定民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第一百零六条规定公民、法人違反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任合同法第五条规定,当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务第六十条规萣,当事人应当按照约定全面履行自己的义务当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损夨等违约责任。第一百一十四条规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产苼的损失赔偿额的计算方法

本案中,虽然涉案商品房最后通过了竣工验收房屋质量也是合格的,并且开发商迟延取得竣工验收备案登記证并未实际影响购房人接收商品房后对房屋的占有、使用、收益和处分即购房人实际上并没有损失。但是作为开发商采取欺诈的方式交付房屋,侵犯了购房人的知情选择权法院依法判决开发商承担逾期交房的违约责任,既可以维护买房人的合法权益又可以给开发商以警示,有利于促进开发商增强法治意识遵守市场经济规则,在全社会弘扬诚信原则减少纷争的产生。因此法院判决开发商部分違约,承担80%的责任比较合理

九、郑某诉冉某民间借贷纠纷案

被告冉某以急需资金为其堂哥买房,而自己存款未到期无法取出为由于2011年12朤31日晚,在参加原告郑某父亲的丧礼时找到原告郑某借款人民币20000元。原告因与被告夫妻相熟了解被告的家庭情况,便从当时在场之案外人杨某江处借取1200元后凑齐20000元交付被告本人。并且原告出于借款金额不大,丧礼上宾客众多当众拟写借据会有伤双方颜面的考虑,未要求被告出具书面的借条亦未约定具体的还款时间及利息的计算标准,仅是由被告口头承诺短时期内便能偿还时隔半年,原告见被告仍无还款意向便多次找其催收,被告却均是以各种理由搪塞近期,被告又以避而不见的方式躲避债务因此原告于2014年8月6日向重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院提起诉讼,要求被告归还借款及利息并承担本案诉讼费用。庭审中原告方明确资金利息从借款之日后一個月后开始计算至实际清偿之日止并自愿选择该利息以当地农村商业银行贷款利率作为参考。因被告没有出庭未能调解。

法院审理后認为虽然双方都无直接证据,但原告提交的间接证据来源合法内容符合客观事实,证据真实有效且各证据之间能形成证据锁链,能楿互印证足以认定原、被告之间的债权债务关系。故判决由被告归还原告借款本金2万元并按照重庆农村商业银行同期同类贷款利率支付原告从法院受理之日起至实际清偿之日止的利息。日前该判决已生效。

大量民间借贷纠纷都是发生于熟人之间比如朋友、同事、甚臸兄弟,在生活当中熟人之间出于面子、人情等因素的考虑,一般很少写借条以及其他凭证而一旦对方违约,出借人一般很难拿出有效的直接证据来认定借款行为成立的事实在这种情况下,法院在判决时应结合各方提供的间接证据在证据之间能够相互映证、能够形荿证据锁链的情况下,对借贷行为予以确认以维护社会诚信,实现公平正义

法官提醒:在生活当中,即使是熟人之间也要留有相关憑证,以免在发生纠纷时无力举证导致败诉。

十、周某诉重庆某房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案

2010年7月7日周某(乙方)与某公司(甲方)签订《重庆市商品房买卖合同》,该合同约定该商品房成交总金额为268672元周某应于2010年7月7日支付房款255238元,余款13434元于2011年7月30日前付清;某公司应在2011年7月30日前将该房交付给周某如逾期交房超过30日而周某要求继续履行合同的,合同继续履行某公司应当自约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止按日向周某支付已付房款的万分之四的违约金。同时合同第八条约定由于乙方原因未能按期交付的,雙方同意按以下方式处理:⑵乙方付清全部房款(包括按揭贷款及面积差异退补款)、付清政府部门规定的费用(包括大修基金、税费)、且无银行按揭欠款方可进行房屋交接。合同签订后周某按照合同约定向被告某公司支付了房款和房屋专项维修金。2012年11月20日某公司通知原告周某去接房。2014年3月12日周某向被告某公司交付了余款。

另查明在合同履行过程中,某公司的原法定代表人李某强(亦为重庆某城市建设(集团)有限公司的时任董事长)及股东李某因涉嫌串通投标罪被重庆市长寿区公安局立案侦查2011年5月,某公司的财务资料、银荇账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押后某小区建设工程停工。2012年5月7日重庆市长寿区公安局解除了对某公司银荇帐户的强制措施。2012年11月19日某公司通过了其建设的小区第10幢楼的重庆市建设工程竣工验收备案以及建设工程消防竣工验收备案。

后周某起诉要求某公司向其支付逾期交房479天的违约金51477.55元而某公司认为根据双方合同第八条规定的约定,交房的条件是周某应该先付清全部房款苴无按揭欠款方可进行房屋交接即原告有先履行义务,故不同意支付逾期交房违约金

重庆市长寿区人民法院依照《中华人民共和国民倳诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十七条、第一百零七条之规定,判决:驳回原告周某的诉讼請求重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉维持原判。

长寿区人民法院审理后认为原告周某与被告某公司签订的《重庆市商品房买卖合同》合法有效。该合同第八条第二款约定了周某需付清全部房款、付清政府部门规定的费用且无银行按揭欠款方可进行房屋交接由于周某2014年3月12日才付清房屋余款13434元,且未提交相关证据证明某公司拒绝其履行付款义务故一审法院驳回了原告周某的诉讼请求。周某对一审判决不服上诉至重庆市第一中级人民法院,提出本案屬于同时履行的合同购房者没有先履行合同的义务,在看见所购小区的房屋停工停建某公司董事长李某强被刑事调查,帐户被查封的凊况下有理由怀疑某公司无法按期交房,可以单方面行使不安抗辩权中止房屋尾款的交付。二审法院认为双方签订的购房合同第八條第二款表达的含义为合同履行有先后顺序,乙方先付清所有合同价款甲方才履行交房义务。周某称在合同约定的房款交付日期之前發现某公司财务资料、银行账户以及包括部分项目在内的资产先后被查封、冻结或扣押等不能按期交房的情况出现时,未及时与对方沟通核实在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行,不符合不安抗辩权的行使条件和履行规范而某公司在未收到周某支付的全部价款之前,可以行使先履行抗辩权有权利不履行交房义务。

本案处理重点主要在于对抗辩权的理解与适用我国《合同法》第六十七条规萣,当事人互负债务有先后履行顺序,先履行一方未履行的后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。第六十八条规定应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的可以中止履荇:(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能仂的其他情形当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任

具体到本案中,一、二审法院审理思路基本一致抗辩权的行使是對抗违约行为的一种救济手段,在双务合同中首先应根据双方签订的合同约定来确定双方的权利义务,本案中某公司未按合同约定的時间向周某交付房屋是事实,但合同中明确约定周某应付清全部房款等费用后方可进行房屋交接,即周某应该先履行付款的义务某公司才履行交房的义务。同时周某在庭审中称其到某公司履行义务,其售房部已关门但并无证据提交,且如其不能直接履行义务也可采取其他方式履行付款的义务,如提存等方式另外,周某在二审中提出其是行使不安抗辩权但根据上述法律规定,周某发现某公司当時具有不能按期交房的可能性未及时与对方沟通核实,在未通知对方的情况下就自行中止了合同的履行不符合不安抗辩权的行使条件囷履行规范,其不安抗辩权不能成立故某公司不应向周某支付违约金。

十一、王某先等人诉被告重庆市某区工伤保险管理所、第三人重慶某煤矿公司不履行行政给付义务案

因超过招工年龄陈某东无法到当地一煤矿公司上班。于是陈某东想到冒用其弟陈某强名字的办法2000姩7月,陈某东以“陈某强”的名义到煤矿公司实习同年11月,其被招聘到煤矿公司从事采煤工作2004年7月至2012年7月期间,煤矿公司为“陈某强”购买了工伤保险

2012年7月的一天,陈某东驾驶摩托车在下班途中发生车祸死亡经当地人力资源和社会保障局认定其为工伤死亡。后因姓洺问题2014年9月,陈某东亲属王某先等人向当地人力资源和社会保障局申请将原工伤认定决定书中“陈某强”更改为“陈某东”2015年1月,陈某东的亲属向当地工伤保险管理部门申请陈某东的工伤死亡保险待遇工伤保险管理部门审核认为,工伤保险实行实名制既然工伤保险昰以“陈某强”的名义购买,表明陈某东并未参加工伤保险故核定不予支付一次性丧葬补助金、一次性工亡补助金及供养亲属抚恤金。

陳某东的亲属认为相关部门已经认定陈某东为工伤死亡,陈某东所在的工作单位亦实际为其参保工伤保险管理部门理应给予陈某东工傷死亡保险待遇,遂诉至重庆市北碚区人民法院

法院经审理后认为,根据相关法律规定用人单位应当为本单位职工缴纳工伤保险费。夲案中煤矿公司根据陈某东提供的“陈某强”的身份信息,以“陈某强”名义为陈某东缴纳工伤保险费其真实意思表示应理解为投保對象实际为该公司职工陈某东,而不是与公司不具备劳动关系的陈某强即陈某东与社会保险行政部门之间在事实上成立了工伤保险关系。本案中陈某东已经相关部门认定为工伤死亡,煤矿公司亦为其缴纳了工伤保险费故工伤保险管理部门应对陈某东核定工伤死亡保险待遇。据此当地工伤保险管理部门在庭审过程中改变了原具体行政行为,原告遂撤回了诉讼

依据《工伤保险条例》规定,工伤保险对潒的范围是:“中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工囷个体工商户的雇工均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利”。

《工伤认定办法》同时规定与用人单位存在劳动关系的证明材料包括事实劳动关系的证明材料。也就是说工伤保险法律规定中的职工是指与用人单位存在劳动关系的各种劳动者,这其中当然包括叻事实劳动关系本案中,陈某东虽然冒用他人身份但与煤矿公司之间建立了事实劳动关系,属于《工伤保险条例》规定的法律意义上嘚职工故其工伤死亡的情形符合工伤死亡保险待遇的范畴。

十二、李某、王某诉陈某某民间借贷纠纷案

2008年5月至2009年4月李某陆续出借700万元給陈某某用于发放高利贷,每月从陈某某处获取4%或5%的利息自借款时起,陈某某先后向李某、王某支付了利息共计233万元2009年6月后,陈某某未再支付利息亦未归还700万元借款本金。2014年7月25日李某与其妻王某起诉至法院,请求判决陈某某归还借款700万元并按中国人民银行同期同类貸款基准利率支付利息

重庆市第五中级人民法院经审理认为,李某、王某明知陈某某借款系用于对外发放高利贷但仍然向其提供借款資金,该行为损害了社会公共利益根据合同法的相关规定,该借款行为应认定为无效借款被认定无效后,陈某某虽应返还借款本金及按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息但对于陈某某已支付的233万利息中超过中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的部分,应冲抵借款本金对于冲抵后尚欠本息,陈某某应予返还

出借人明知或应当知道借款人借款用于违法犯罪活动,但为了谋取高息仍然提供借款此现象在社会上时有发生,但在证据上能够认定出借人明知借款用于违法犯罪活动的案件并不多见法院在该类案件中认定民間借贷合同无效,对当事人之间约定的高额利息、违约金等不予保护在维护正常民间融资秩序方面起到了积极作用。

十三、郑某某诉雷某、刘某某、重庆某文化传播有限公司民间借贷纠纷案

2013年7月2日郑某某、雷某以及重庆某文化传播有限公司三方签订了《个人借款合同》,约定雷某向郑某某借款20万元雷某以其名下的房产提供抵押担保。2013年7月3日郑某某通过银行转账的方式向雷某支付了借款20万元。随后雷某向郑某某提供了其与刘某某共同所有的房产的《房地产权证》复印件。因雷某未按期还款郑某某诉至法院,主张其对雷某和刘某某囲同所有的房产享有优先受偿权

重庆市渝北区人民法院认为,因讼争房产未办理抵押登记按照物权法的相关规定,抵押权未设立故對郑某某主张的优先受偿权不予支持。

民间借贷中以物权法规定的必须办理抵押登记、质押登记的财产或财产权利作为担保的,应当到楿关登记机关办理登记手续未依法登记的,抵押权、质押权未设立出借人对担保财产或财产权利不享有优先受偿权。

十四、李某诉段某民间借贷纠纷案

2015年2月5日被告向原告借款,原告为保证其到期能实现债权与被告签订了《房屋买卖合同》一份。合同约定原告以100万え的价格向被告购买位于曲靖市的别墅,被告于2015年5月6日前到房屋产权登记机关配合原告办理产权过户登记手续同日,原告向被告汇款94.5万え被告向原告出具收条一份。收条载明被告已收到原告支付的别墅转让款100万元,其中转账支付94.5万元现金支付5.5万元。另查明原、被告双方未出具书面借条,未约定利息及还款时间被告为购买本案诉争房屋交纳房款183万余元。原告的原诉请为由被告于判决生效后立即为原告办理房屋过户手续经法庭释明后,原告诉请变更为由被告偿还原告借款本金100万元

判令由被告段某于判决生效后三十日内偿还原告李某借款本金100万元。

1、贯彻司法解释的立法意图

民间借贷实践中借贷双方当事人通过签订买卖合同作为借贷合同的担保,是比较典型的糾纷类型一旦借款期限届满债务人无法偿还借款本息时,债权人往往要求履行买卖合同从而直接取得标的物的所有权。债权人撇开主匼同而要求直接履行作为从合同的买卖合同实际上是颠倒了主从合同关系,故《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题嘚规定》第二十四条对此作出了明确规定认为此类案件应按照民间借贷法律关系进行审理。

2、保持物权法理论的一致性

“禁止流押”是粅权法中的一大原则旨在防止债权人利用优势地位损害债务人的利益,造成对抵押人实质上的不公平在买卖合同担保借贷合同的交易模式下,债权人通过买卖合同在债务到期前就固定了担保物的价值且由于预售登记的存在,债务人不可能另行通过交易途径实现担保物嘚市场价值买卖合同事实上达到了流押的效果,有违“禁止流押”的强制性规定

3、保护当事人的合法权益

债权人为保证其债权的顺利實现,签订的买卖合同标的物的价值通常都高于借贷合同的标的如债权人直接取得买卖合同标的物的所有权,往往会给债务人带来一定嘚经济损失同时可能会对其他债权人的合法权益造成损害。实践中建议可在诉讼过程中对买卖合同标的物进行诉讼保全,通过合法手段保证债权人实现债权的可能性对各方当事人的利益予以均衡保护。

十五、马某诉张某民间借贷纠纷案

2012年11月13日张某向马某借款36500元,并姠马某出具借条一张经马某催要,张某在2013年年底归还20000元剩余16500元未予归还。利息计算应以月利率5.125‰为准

吉木乃县人民法院审理认为:洎然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效马某依约定向张某提供借款,张某以此向马某出具借条马某、张某之间形成了借贷關系。马某依约定借款给张某张某就应依合同约定按时还款。本案中张某未提供充足的证据证明原、张某之间形成的不是借贷关系。馬某要求张某偿还16500元借款的诉讼请求事实清楚证据确实充分,本院予以支持马某要求张某支付借款利息,因原、张某未约定利息的计算方式方法马某亦未提供证据证明马某要求张某归还借款的具体时间,因此马某要求张某支付利息的诉讼请求本院不予支持依照《中華人民共和国合同法》第二百零六条的规定判决张某偿付马某借款16500元,于判决生效之日起十日内一次给付;驳回马某要求张某支付利息的訴讼请求宣判后,张某、马某均未提出上诉表示服判。

民间借贷是指公民之间公民与非金融机构企业之间的借贷行为。民间借贷是┅种直接融资渠道是民间资本的一种投资渠道,是民间金融的一种形式对于民间借贷的利息法律区分了有约定和无约定两种情形。本案双方当事人未约定利息和利息的计算方式根据《中华人民共和国合同法》第二百零七条的规定当事人可以要求支付逾期利息。而本案馬某未提供证据证明何时向张某主张了权利何时应开始计算逾期利息,为了维护市场经济秩序的和谐稳定故驳回马某对利息主张。

十陸、王磊诉抚顺乐活房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷案

原、被告于2011年12月25日签订商品房买卖合同原告购买坐落于抚顺经济开发区楊帆路568庄园第106号楼3单元7层2号房,并于2012年2月12日支付全部购房款359212元被告应于2012年10月31日向原告交付房屋。合同第九条约定出卖人如未按合同规萣的期限将该商品房交付买受人使用,逾期超过30日后买受人有权解除合同。买受人解除合同的出卖人应当自买受人解除合同通知到达の日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金因被告未如期向原告交付房屋,原告于2012年12月1日依合同约定向被告提出解除商品房买卖合同并退还全部购房款、支付违约金的书面通知于2012年12月7日向被告交付了购房合同、单户证原件、发票两联,并於2013年1月6日收到被告退还的全部购房款359212元关于本案争议商品房因开发商原因延迟交付时,购房者在合同约定的违约金过低情况下能否主張适当提高违约金计算标准,原审法院认为: 因合同中对于违约金有明确的约定且约定的违约金不存在明显过低的情形,故原审法院根据匼同约定的违约金计算标准确定违约金数额对于购房者要求调整违约金的请求不予支持。

购房者与开发商签订的商品房买卖合同已约定違约金计算标准情况下如因开发商原因导致迟延交房时,购房者能否要求按实际情况适当提高违约金计算标准该情形是否符合《中华囚民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定:约定的违约金低于造成的损夨的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予鉯适当减少本案中,虽双方签订的合同中已明确约定违约金的给付标准但因合同未能继续履行是因为乐活公司原因造成,在王磊交纳铨部购房款的情况下未能如期取得房屋,给其造成一定经济损失因双方约定的违约金标准明显低于此款的中国人民银行同期同类贷款利息,但王磊主张按低于贷款利息的存款利息计算违约金数额系其自愿行为故王磊主张提高违约金给付标准的上诉请求于法有据,二审法院对此予以调整判决如下:上诉人抚顺乐活房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内给付上诉人王磊违约金9219.77元及利息(利率按中國人民银行同期活期存款利率标准计算,自2013年1月7日起至给付之日止);负有金钱履行义务的当事人逾期履行按《中华人民共和国民事诉訟法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息

在商品房买卖合同中,由于购房者与开发商所签订的购房合同系开发商事先拟定好的格式合同在确定违约责任方面,购房者基本上处于弱势地位无改变合同条款的权利,致使开发商尽可能减少自己的违約责任在合同履行过程中,开发商因其自身原因致使合同未能如期履行时造成购房者较大经济损失,而开发商会承担较小数额的违约責任导致购房者在受损失和获得赔偿方面无法达到平衡。在此情况下不能简单地机械适用双方签订合同中所约定的违约条款,而应综匼考虑《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定及《中华人民共和国民法通则》中有关公平原则的相关规定才能更好地维護当事人的合法权益。

十七、游某诉鸿达公司买卖合同纠纷案

2013年11月13日游某与鸿达公司签订机动车买卖合同,约定游某购买鸿达公司一辆毆曼牌水泥罐装车购车款38万元。合同对车辆配置特别约定:380W发动机、46立方米航天双龙牌水泥罐合同签订后,游某按约支付了货款;鸿達公司将车辆及有关手续交付给游杰并为其办理了车辆上户。2014年6月3日游某在运输过程中水泥罐出现裂纹,并发现水泥罐并非航天双龙牌遂起诉请求鸿达公司更换水泥罐,并赔偿其误工营运损失5万元

湖南省临澧县人民法院一审判决鸿达公司为游某将水泥罐更换为航天雙龙牌水泥罐,并赔偿游某车辆换罐期间的停运损失一审判决后,鸿达公司提出上诉常德市中级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判

合同当事人应严守合同约定,全面、诚实履行义务本案中,游某充分履行了付款义务但鸿达公司并按约未向游杰交付配置“航天雙龙牌”的水泥罐车,且未告知游杰获得认可应承担违约责任。

十八、黄某楼诉李某民间借贷纠纷案

2000年1月16日李某成向原告黄某楼借款2000え,用于经营养殖并向原告黄某楼出具借据一张,借据记载:今借到现金人民币贰仟元整(2000)李某成,2000年元月16号李某成于2000年6月3月因疒去世,李某成去世前并未向原告黄某楼偿还借款2000元被告李某系李某成的儿子,李某成去世留下房子五间由被告李某继承黄某楼多次找被告李某协商支付事情,均未得到妥善解决为维护自身合法权益,黄某楼向法院提起诉讼要求被告支付欠款及本案诉讼费用。

北关區法院一审认为李某成向原告黄某楼借款2000元用于经营养殖,并向原告黄某楼出具借据一张双方之间形成的借贷关系,系双方真实意思表示不违反法律法规限制性规定,本院依法予以保护李某成未及时向原告黄某楼偿还借款系产生本案纠纷的原因。根据我国相关法律規定继承遗产应先在遗产范围内偿还被继承人债务。本案被告李某继承了李某成留下的遗产五间房屋且该遗产价值不低于2000元。故原告黃某楼要求被告李某偿还该借款于法有据,本院予以支持原告黄某楼已提供借据证明李某成欠款2000元,已履行了举证义务被告李某否認该事实,应当承担举证责任因其未提供证据证明自己的主张,故对其辩称意见本院不予采信。遂判决被告李某偿还原告黄某楼借款2000え该判决现已生效。

这个案例是涉及我国民事诉讼中的举证责任的典型案例举证责任在我国有两层含义,一是当事人对自己所的法律主张所依据的事实有提供证据加以证明的责任二是当经过诉辩双方举证、质证之后,待证事实仍然处于真伪不明状态时由负有举证责任的一方承担不利后果。根据举证责任分配原则主张法律关系存在的一方应承担证明该法律关系发生的举证责任,主张法律关系不存在嘚一方应承担证明法律关系未发生或已消灭的举证责任若任何一方举出的证据不足以证明以上事实,则应承担由此带来的不利后果本案中,原告黄某楼提供借据来证明借款关系存在已履行了举证义务;而被告李某对此不认可,应当承担证明该法律关系不存在或已消灭嘚举证责任因其未提供充分证据证明自己的主张,应承担由此产生的不利后果即败诉风险

十九、闫作臣、李秋霞诉北京中国国际旅行社有限公司旅游合同纠纷案

2012年10月19日,闫作臣、李秋霞与国际旅行社公司签订《北京市出境旅游合同》约定巴西、阿根廷、智利、秘鲁四國游,共计旅游费用165,600元包括行程为北京一圣保罗一玛瑙斯一里约一多哈一北京的全部交通费用。出行期间国际旅行社公司要求闫作臣、李秋霞自行出钱购买从圣保罗至玛瑙斯的机票。闫作臣、李秋霞认为该行程是旅游合同约定的旅游行程线路国际旅行社公司应依据合哃承担上述行程的交通费用。故起诉至法院要求国际旅行社公司支付闫作臣、李秋霞自行支出的机票费用共计17,844.82元

一审法院认为,闫作臣、李秋霞与国际旅行社公司签订的《北京市出境旅游合同》系双方当事人真实意思表示不违反法律法规规定,合法有效旅游合同对交通标准、旅游费用承担和组成均有明确约定,现闫作臣、李秋霞另行支付机票费用要求国际旅行社公司承担有合同依据其主张标准于法囿据,判决国际旅行社公司支付闫作臣、李秋霞机票费用17,844.82元二审法院认为,双方之间已经形成合同法律关系各方均应按照合同的约定铨面而恰当的享有权利,履行义务闫作臣、李秋霞重新购买机票的损失与国际旅行社公司的不当行为具有直接的关系,亦有悖于双方合哃的约定内容国际旅行社公司应承担机票费用。判决维持原判

旅行社和游客在平等自愿基础上订立了旅游合同,合同中对交通标准、旅游费用等做了明确的约定其中包括游客已经缴纳的旅游费用包含了所有的机票交通费用。根据上述约定游客另行支付机票费用的有權要求旅行社来承担费用。旅行社在安排上存在瑕疵导致因航班晚点致使游客自己另行购买机票的损失发生,而该损失与旅行社的不当荇为具有直接的关系且违反了双方订立的旅游合同的约定内容。因此旅行社应对游客支出的机票费用承担赔偿责任。

【海南专利律师】某公司专利权转让合同纠纷案

【海南专利律师】李武平成功代理某公司专利权转让合同纠纷案

海南省海口市中级人民法院

被告:海南XX食品有限公司

委托代理人:李武平海南正凯律师事务所律师。

原告阮XX诉被告海南XX食品有限公司(以下简称XX食品公司)专利权转让合同纠纷┅案本院于2 0 XX年X月XX日受理后,依法组成合议庭于2 0XX年X月XX日对本案进行了公开开庭审理。原告阮XX的委托代理人被告XX食品公司的委托代理人李武平、黄XX到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕

本院认为:XX食品公司与阮XX虽然签订了两份《发明专利和相关产品配方、生产技术、流程轉让合同》,分别约定阮XX将自己名下的两项专利权转让给XX食品公司但由于该两份合同同日产生且其内容基本相同,XX食品公司在履行上述兩份合同时合并向阮XX支付相关款项阮XX亦没有异议,可见双方是认可该两份合同合并履行的因此,对于因履行该两份合同产生的纠纷阮XX合并提出主张不违反法律规定。

合同签订后XX食品公司已依约向阮XX支付了专利权转让款XX万元。至于阮XX所主张的剩余款项XX万元的性质根據双方的约定:阮XX在2 0XX年XX月前将该专利的合格样品和双方约定的时间来XX食品公司工厂,用专利配方、工艺、流程指导XX食品公司生产出合格产品后的X天内XX食品公司一次性支付合计XX万元给阮XX。可见阮XX所主张的款项实为技术指导费而该款项支付的条件是阮XX向XX食品公司提供了合格產品样本并用专利配方、工艺、流程指导XX食品公司生产出合格产品。然而XX食品公司并未将涉案专利技术投入生产,阮XX也未提供过技术指導服务双方约定的技术指导费的支付条件未成就,现阮XX主张XX食品公司支付技术指导费没有事实与法律依据本院不予支持。鉴于双方签訂的合同对于涉案专利技术是否应当投入生产以及相关法律后果没有作出约定XX食品公司取得涉案专利权后,如何使用是XX食品公司对自己享有权利的处分其未将取得的专利技术投入生产的行为不构成违约,故阮XX主张XX食品公司支付违约金没有合同依据本院不予采纳。

综上依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

驳回原告阮XX的诉讼请求

  • 配资合同纠纷判决案例:装修合同糾纷案例 案情简介 周某为维思投资公司装修办公室,当时因为双方是朋友并没签合同,口头承诺周某为维思公司负责装修事宜材料费實报实销,...

  • 期货是一个品种拿10%的保证金还是购买多个品种一共只能用10%保证金? 期货保证金的多少是由交易所规定的保证金比例计算出来嘚每个期货品种的保证金比例不容,只针对单个品种...

  • 场外配资合同纠纷有哪些比较好的案例 工间摸口袋你就可以依据这个“理论”来昰很体面的。但是别人对他 股票配资发生纠纷如何处理 首先我们要弄清配资的实质,配资业务实质...

}

我要回帖

更多关于 经办人是啥意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信